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山東高院發(fā)布2018年十大知識產(chǎn)權(quán)案例

法律
其言朗朗6年前
山東高院發(fā)布2018年十大知識產(chǎn)權(quán)案例

山東高院發(fā)布2018年十大知識產(chǎn)權(quán)案例


原標(biāo)題:山東高院發(fā)布2018年十大知識產(chǎn)權(quán)案例


山東高院發(fā)布2018年十大知識產(chǎn)權(quán)案例


IPRdaily消息:4月24日上午,山東省高院召開知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)工作新聞發(fā)布會,知識產(chǎn)權(quán)審判庭庭長馬莉莉發(fā)布《2018年山東法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件》。


山東高院發(fā)布2018年十大知識產(chǎn)權(quán)案例


2018年山東法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件


一、“喜力”商標(biāo)侵權(quán)案

原告:荷蘭喜力釀酒廠有限公司(簡稱喜力公司)

被告:張國華等


【案情摘要】喜力公司于2004年至2013年先后獲準(zhǔn)注冊“喜力”、“Heineken”等文字、圖形商標(biāo),具有較高的市場知名度。張國華于2016年將與喜力公司商標(biāo)近似的圖案、文字作為啤酒商品的包裝物申請了外觀設(shè)計專利權(quán)。喜力公司認(rèn)為,張國華在生產(chǎn)銷售被訴侵權(quán)商品的過程中實施上述專利的行為侵害了其商標(biāo)權(quán),請求法院判令張國華停止侵權(quán)、賠償經(jīng)濟(jì)損失并不得實施被訴外觀設(shè)計。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,喜力公司在張國華取得外觀設(shè)計專利權(quán)之前即注冊取得了涉案商標(biāo)權(quán),涉案商標(biāo)權(quán)構(gòu)成合法在先權(quán)利,張國華的被訴侵權(quán)行為侵害了涉案商標(biāo)權(quán)。法院判決張國華停止侵權(quán)、賠償經(jīng)濟(jì)損失,并不得實施被訴外觀設(shè)計。


【典型意義】本案系一起在商標(biāo)侵權(quán)案件中判令停止實施外觀設(shè)計的創(chuàng)新型裁判案件。在先權(quán)利人以被告取得并行使外觀設(shè)計專利權(quán)損害其合法在先權(quán)利,直接向法院提起民事訴訟,經(jīng)審查被告侵權(quán)的事實成立的,可以根據(jù)原告訴請和案件具體情況,判令被告停止實施被訴外觀設(shè)計。本案的裁判,正確處理了在先商標(biāo)權(quán)與在后外觀設(shè)計專利權(quán)的權(quán)利沖突,實質(zhì)上對外觀設(shè)計的行政授權(quán)行為進(jìn)行了司法審查,充分發(fā)揮了知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)主導(dǎo)作用。


二、“妙妙”商標(biāo)侵權(quán)案

原告:保定妙士乳業(yè)有限公司(簡稱妙士公司)

被告:內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(簡稱蒙牛公司)等


【案情摘要】妙士公司系第1415139號“妙妙”商標(biāo)獨占使用權(quán)人,該商標(biāo)于2000年6月20日被核準(zhǔn)注冊,核定使用商品為乳酸飲料(果制品、非奶)等。蒙牛公司系第6428708號“妙妙”商標(biāo)權(quán)人,該商標(biāo)于2011年11月28日被核準(zhǔn)注冊,核定使用商品為牛奶飲料(以牛奶為主)等。2010年6月,蒙牛公司在官網(wǎng)上對其生產(chǎn)的妙妙奶系列商品進(jìn)行了廣告宣傳,在妙妙奶商品圖片中突出使用了“妙妙”字樣,在線下實體店也對妙妙奶系列商品進(jìn)行了多年的推廣銷售。妙士公司認(rèn)為,蒙牛公司上述行為侵害了其商標(biāo)權(quán),請求法院判令蒙牛公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失300萬元。經(jīng)查,2015年4月30日,蒙牛公司第6428708號“妙妙”商標(biāo)在牛奶飲料(以牛奶為主)等商品上被國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會裁定宣告無效,法院行政訴訟亦維持了上述裁定。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,被訴侵權(quán)妙妙奶商品與妙士公司注冊商標(biāo)核定使用商品構(gòu)成類似商品。蒙牛公司在取得第6428708號“妙妙”注冊商標(biāo)之前和之后,在線上和線下對其生產(chǎn)的使用被訴侵權(quán)“妙妙”標(biāo)識的妙妙奶商品進(jìn)行了廣泛的宣傳推廣和銷售。被訴侵權(quán)標(biāo)識具有了極高的知名度,足以使相關(guān)公眾將妙士公司使用其“妙妙”商標(biāo)的商品誤認(rèn)為蒙牛公司商品,蒙牛公司的行為侵害了妙士公司商標(biāo)權(quán)。關(guān)于賠償數(shù)額,綜合考慮蒙牛公司年報中的乳飲料收入情況、蒙牛公司的營銷能力、生產(chǎn)銷售時間和范圍、妙士公司為維權(quán)支出的合理費用等因素,蒙牛公司的侵權(quán)獲利應(yīng)不低于300萬元。法院判決蒙牛公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失300萬元。


【典型意義】本案系一起正確認(rèn)定反向混淆行為、加大損害賠償力度的典型案件。反向混淆系一種特殊的商標(biāo)侵權(quán)行為,其并非通常使相關(guān)公眾將被訴侵權(quán)商品誤認(rèn)為權(quán)利人商品,而是將權(quán)利人商品誤認(rèn)為侵權(quán)人商品,這種混淆破壞了權(quán)利人注冊商標(biāo)的識別功能,實質(zhì)性損害了權(quán)利人注冊商標(biāo)權(quán)。本案的裁判,對反向混淆行為的認(rèn)定進(jìn)行了有益的實踐,并通過對侵權(quán)人的上市年報等證據(jù)予以采信,全額支持了權(quán)利人的賠償訴求,有效保護(hù)了商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益,體現(xiàn)了加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的司法導(dǎo)向。


三、“CK”商標(biāo)侵權(quán)案

原告:美國卡爾文?克雷恩商標(biāo)托管(簡稱卡爾文公司)

被告:泉州市風(fēng)尚電子商務(wù)有限公司(簡稱風(fēng)尚公司)


【案情摘要】卡爾文公司系“ck”商標(biāo)權(quán)人,其認(rèn)為風(fēng)尚公司在天貓商城、京東商城經(jīng)營的網(wǎng)店宣傳、生產(chǎn)、銷售的服裝上使用與“ck”商標(biāo)近似標(biāo)識的行為侵害了其商標(biāo)權(quán)。請求法院判令風(fēng)尚公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失300萬元。經(jīng)查,支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司出具的風(fēng)尚公司天貓旗艦店銷售記錄顯示,2014年4月至2015年12月期間,風(fēng)尚公司銷售被訴侵權(quán)服裝30050件,銷售額25288375.9元。中國服裝協(xié)會發(fā)布的服裝百強(qiáng)企業(yè)銷售利潤率2014年為11.48%,2015為11.80%。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,風(fēng)尚公司侵權(quán)事實成立,應(yīng)停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。關(guān)于賠償數(shù)額,雖然風(fēng)尚公司不認(rèn)可支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司出具的風(fēng)尚公司天貓旗艦店銷售記錄,但其并未提供相反證據(jù)推翻該銷售記錄,再結(jié)合服裝企業(yè)利潤率,考慮到風(fēng)尚公司通過在天貓商城經(jīng)營旗艦店以及通過分銷商在多個網(wǎng)店分銷的方式生產(chǎn)、銷售侵權(quán)商品的侵權(quán)行為情節(jié)以及卡爾文公司為維權(quán)支出的合理費用等因素,對于卡爾文公司主張判令風(fēng)尚公司賠償其經(jīng)濟(jì)損失300萬元的訴訟請求,應(yīng)予支持。


【典型意義】本案系一起在法定賠償限額內(nèi)頂額全部支持權(quán)利人賠償訴求的典型案件。本案中,法院以扎實的相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),根據(jù)具體案情計算侵權(quán)獲利,準(zhǔn)確認(rèn)定了賠償數(shù)額。本案的裁判,合理運用了證據(jù)規(guī)則,盡可能實現(xiàn)侵權(quán)損害賠償與知識產(chǎn)權(quán)市場價值相協(xié)調(diào),對破解“賠償?shù)汀眴栴}進(jìn)行了有益的探索。


四、“大嘴猴”商標(biāo)侵權(quán)案

原告:宏聯(lián)國際貿(mào)易有限公司(簡稱宏聯(lián)公司)

被告:濰坊鴻鼎鴻運風(fēng)箏有限公司(簡稱鴻鼎鴻運公司)等


【案情摘要】宏聯(lián)公司系“大嘴猴”圖形商標(biāo)獨占使用權(quán)人。宏聯(lián)公司認(rèn)為,鴻鼎鴻運公司生產(chǎn)銷售的風(fēng)箏上使用的圖案與“大嘴猴”圖形商標(biāo)近似,侵害了其商標(biāo)權(quán),請求法院判令鴻鼎鴻運公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)查,宏聯(lián)公司授權(quán)無錫博睿思公司作為其代理人進(jìn)行訴訟維權(quán),起訴狀中列宏聯(lián)公司為原告,具狀人處加蓋無錫博睿思公司印章,并未加蓋宏聯(lián)公司印章。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,無錫博睿思公司雖取得宏聯(lián)公司授權(quán),但授權(quán)均屬于程序性權(quán)利而非實體性權(quán)利。本案處理結(jié)果與無錫博睿思公司沒有利害關(guān)系,其無權(quán)提起本案訴訟。宏聯(lián)公司雖然授權(quán)無錫博睿思公司代為簽署民事訴狀并提起訴訟,但無錫博睿思公司作為企業(yè)法人,并不屬于民事訴訟法及其司法解釋規(guī)定的可以作為代理人參與訴訟的適格主體。宏聯(lián)公司的上述授權(quán)屬于無效授權(quán)。無錫博睿思公司基于該無效授權(quán)在相關(guān)起訴狀中加蓋其印章的行為不產(chǎn)生訴的法律效力。法院裁定駁回宏聯(lián)公司的起訴。


【典型意義】本案系一起嚴(yán)格審查原告主體身份,對原告是否知識產(chǎn)權(quán)利害關(guān)系人作出正確認(rèn)定的典型案件。知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中的原告必須對涉案知識產(chǎn)權(quán)享有實體性權(quán)利。僅獲得調(diào)查取證、維權(quán)等程序性權(quán)利的主體因案件的處理對其實體權(quán)益不產(chǎn)生影響,不能認(rèn)定其與案件有利害關(guān)系,不能以原告身份提起訴訟。雖然權(quán)利人可以委托代理人代為訴訟,但代理人亦應(yīng)符合民事訴訟法及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定。本案的裁判,有效發(fā)揮了司法裁判的引領(lǐng)功能,對公眾如何通過適當(dāng)方式維護(hù)其自身合法權(quán)益作出了正確指引,實現(xiàn)了法律效果和社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。


五、“西門子”不正當(dāng)競爭案

原告:德國西門子股份公司(簡稱西門子公司)等

被告:青島建秋西門子電梯有限公司(簡稱建秋公司)


【案情摘要】西門子公司成立于1847年,是世界知名電子電氣企業(yè)。1994年,西門子公司在中國成立西門子中國公司。2010年,青島博格電梯有限公司名稱變更為建秋公司。西門子公司認(rèn)為,建秋公司在經(jīng)營中使用企業(yè)名稱的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭,請求法院判令建秋公司停止不正當(dāng)競爭行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元及合理開支5萬元。依申請,法院到青島市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、膠州市國家稅務(wù)局調(diào)查建秋公司電梯銷售數(shù)量以及納稅情況。經(jīng)查,建秋公司2011-2016年在山東省特種設(shè)備安全監(jiān)察管理系統(tǒng)中登記電梯信息202臺,2011-2016年計稅依據(jù)總額為185359182.9元。建秋公司法定代表人自認(rèn)每年利潤率5%。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,建秋公司不正當(dāng)競爭事實成立,應(yīng)停止不正當(dāng)競爭行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失。關(guān)于賠償數(shù)額,西門子公司主張按照侵權(quán)獲利計算賠償數(shù)額。根據(jù)法院調(diào)取的證據(jù)以及查明的事實,計算得出建秋公司在侵權(quán)期間的獲利遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了西門子公司主張的200萬元。此外,西門子公司為維權(quán)支出律師費8萬元,調(diào)查費用15.32萬元,亦超過其主張的5萬元。法院判決建秋公司停止不正當(dāng)競爭行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元及合理開支5萬元。


【典型意義】本案系一起平等保護(hù)外方當(dāng)事人合法權(quán)益、加大調(diào)查取證力度、減輕權(quán)利人舉證負(fù)擔(dān)的典型案件。法院通過調(diào)查取證的方式固定了確定賠償數(shù)額的關(guān)鍵證據(jù),最終全額支持了權(quán)利人的賠償訴求,系對破解“舉證難”問題進(jìn)行的有益探索。多年來,山東法院高度重視涉外知識產(chǎn)權(quán)案件審判工作,知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)國際影響力不斷增強(qiáng),樹立了山東省知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的良好國際形象。


六、“肝素鈉封管注射液的質(zhì)量檢測方法”發(fā)明專利侵權(quán)案

原告:胡小泉、朱江蓉

被告:山東省惠諾藥業(yè)有限公司(簡稱惠諾藥業(yè))


【案情摘要】胡小泉、朱江蓉系“肝素鈉封管注射液的質(zhì)量檢測方法”發(fā)明專利權(quán)人,其認(rèn)為惠諾藥業(yè)將涉案專利申請為國家藥品強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)并使用該標(biāo)準(zhǔn)檢測“肝素鈉封管注射液”的行為侵害了其專利權(quán)。請求法院判令惠諾藥業(yè)立即停止使用上述檢測方法、停止銷售按照上述檢測方法獲得的“肝素鈉封管注射液”藥品并賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,惠諾藥業(yè)侵權(quán)事實成立。關(guān)于責(zé)任承擔(dān),根據(jù)查明事實,使用涉案國家藥品標(biāo)準(zhǔn)檢測的“肝素鈉封管注射液”藥品并非專用于治療某種疾病或治療中必不可少的藥物,且有其他方法可以替代,故停止使用涉案國家藥品標(biāo)準(zhǔn)并不會損害公共利益。并且,若不制止惠諾藥業(yè)使用涉案專利方法檢測的涉案藥品的銷售,將導(dǎo)致惠諾藥業(yè)使用涉案專利方法的侵權(quán)后果不受法律規(guī)制,其仍可通過銷售已經(jīng)使用涉案專利檢測方法檢測的涉案藥品獲得侵權(quán)利益,不符合專利法的立法本意。法院判決惠諾藥業(yè)停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元。


【典型意義】本案系一起涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的新類型專利侵權(quán)案件。目前我國法律法規(guī)及司法解釋均未對強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)未明示所涉必要專利信息的情況下,實施人實施該強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)是否構(gòu)成侵權(quán)及責(zé)任承擔(dān)作出相關(guān)規(guī)定。本案的裁判,依據(jù)專利侵權(quán)判斷規(guī)則,綜合考慮專利法立法本意及社會公共利益等因素,對上述問題進(jìn)行了有益的探索,具有一定的借鑒意義。


七、“一種袋裝彈簧生產(chǎn)壓縮輸送機(jī)構(gòu)”發(fā)明專利臨時保護(hù)期使用費案

原告:廣州市聯(lián)柔機(jī)械設(shè)備有限公司(簡稱聯(lián)柔公司)

被告:浙江華劍智能裝備有限公司(簡稱華劍公司)等


【案情摘要】聯(lián)柔公司系“一種袋裝彈簧生產(chǎn)壓縮輸送機(jī)構(gòu)”發(fā)明專利權(quán)人。聯(lián)柔公司認(rèn)為,華劍公司生產(chǎn)、銷售被訴“SX-120D型數(shù)控袋裝卷簧機(jī)”系在上述發(fā)明專利臨時保護(hù)期內(nèi)實施其發(fā)明,請求法院判令華劍公司支付臨時保護(hù)期使用費。經(jīng)查,上述專利申請公布日為2014年6月25日,授權(quán)公告日為2016年1月27日。在上述專利授權(quán)審查程序中,聯(lián)柔公司在意見陳述書中將涉案專利申請權(quán)利要求1中的“……由彈簧壓縮輸送機(jī)構(gòu)進(jìn)行輸送”修改為“……由兩擋板外的輸送帶夾持輸送”。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,雖然聯(lián)柔公司在涉案專利申請公布后對權(quán)利要求1進(jìn)行過限縮修改,但是被訴技術(shù)方案落入申請人限縮修改后請求保護(hù)的范圍必然落入申請公開時的保護(hù)范圍。所以,被訴技術(shù)方案同時落入了涉案發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護(hù)的范圍與發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護(hù)范圍。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定華劍公司在發(fā)明專利臨時保護(hù)期內(nèi)實施了該發(fā)明,華劍公司應(yīng)當(dāng)向聯(lián)柔公司支付專利臨時保護(hù)期使用費。


【典型意義】本案系一起涉及發(fā)明專利臨時保護(hù)期的典型案例。發(fā)明專利臨時保護(hù)期是發(fā)明專利特有的期間,指發(fā)明專利申請公布日至授權(quán)公告日之間的期間。他人在該期間內(nèi)實施發(fā)明的,權(quán)利人可以要求支付適當(dāng)費用。當(dāng)發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護(hù)的范圍與發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護(hù)范圍不一致時,只有被訴技術(shù)方案均落入上述兩個范圍的,才能認(rèn)定被告在前款所稱期間內(nèi)實施了該發(fā)明。本案的裁判,通過準(zhǔn)確界定發(fā)明專利在臨時保護(hù)期內(nèi)的保護(hù)范圍,將對專利權(quán)人權(quán)益的保護(hù)提前到專利被授權(quán)以前,實現(xiàn)了對專利權(quán)的延伸保護(hù)。



八、“霧森水處理裝置”發(fā)明專利侵權(quán)案

原告:杭州天騰霧森設(shè)備制造有限公司(簡稱天騰公司)等

被告:上海騰邦環(huán)境科技有限公司(簡稱騰邦公司)


【案情摘要】天騰公司系“霧森水處理裝置”發(fā)明專利獨占實施權(quán)人。騰邦公司在其中標(biāo)的“2014青島世界園藝博覽會噴霧降溫項目”中使用了其制造的“霧博士環(huán)境空間優(yōu)化系統(tǒng)”。天騰公司認(rèn)為,騰邦公司制造銷售“霧博士環(huán)境空間優(yōu)化系統(tǒng)”的行為侵害了其專利權(quán),請求法院判令騰邦公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)查,涉案項目中標(biāo)價為1018萬余元,騰邦公司自認(rèn)其涉案項目總成本價600萬元左右,純利潤100萬左右。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,騰邦公司侵權(quán)事實成立,應(yīng)停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。關(guān)于賠償數(shù)額,結(jié)合涉案項目中標(biāo)價格1018萬余元及騰邦公司自認(rèn)的成本及利潤情況,可以認(rèn)定該項目的利潤空間在100萬至418(1018-600)萬元之間。法院判決騰邦公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元。


【典型意義】本案系一起運用裁量性賠償方法,在法定最高限額以上確定賠償數(shù)額的典型案件。雖然沒有證明權(quán)利人實際損失或侵權(quán)人侵權(quán)獲利的準(zhǔn)確證據(jù),但確有證據(jù)證明實際損失或侵權(quán)獲利明顯超過法定賠償最高限額的,可以在計算賠償所需的部分?jǐn)?shù)據(jù)確有證據(jù)支持的基礎(chǔ)上,根據(jù)案情酌定公平合理的賠償數(shù)額,不受法定賠償最高限額的限制。本案的裁判,通過積極適用以相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的酌定賠償制度,加大知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)違法行為懲治力度,有效遏制和威懾了侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為。


九、“具有三個可調(diào)輥機(jī)架的軋機(jī)”發(fā)明專利侵權(quán)案

原告:意大利丹尼利機(jī)械設(shè)備股份公司(簡稱丹尼利公司)

被告:太原重工股份有限公司(簡稱太重公司)

被告:山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司(簡稱墨龍公司)


【案情摘要】2006年7月28日,丹尼利公司向中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局申請“具有三個可調(diào)輥機(jī)架的軋機(jī)”發(fā)明專利,申請公布日為2008年7月30日,授權(quán)公告日為2011年5月11日。丹尼利公司認(rèn)為,太重公司制造、銷售、許諾銷售,墨龍公司使用TZφ180三輥連軋管機(jī)組產(chǎn)品的行為侵害了其專利權(quán),請求法院判令太重公司、墨龍公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)查,太重公司、墨龍公司就被訴產(chǎn)品于2008年7月11日簽署供貨合同,合同附件1《技術(shù)規(guī)格書》詳細(xì)列明了合同所涉被訴產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)容并附有圖紙。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,太重公司、墨龍公司的供貨合同及其附件表明在合同簽訂時太重公司已經(jīng)做好制造的必要準(zhǔn)備,在后的產(chǎn)品交付和試車行為僅僅是履行供貨合同的行為。所以,本案現(xiàn)有證據(jù)僅能證明太重公司在涉案專利申請公布日之前存在生產(chǎn)、銷售被訴產(chǎn)品的行為,不能證明太重公司在涉案專利申請公布以及授權(quán)公告后仍存在生產(chǎn)、銷售、許諾銷售被訴產(chǎn)品的行為,墨龍公司對其在涉案專利申請公布日之前購買的被訴產(chǎn)品的后續(xù)使用行為亦不為專利法所禁止。法院判決駁回了丹尼利公司的訴訟請求。


【典型意義】本案系一起參照專利先用權(quán)制度創(chuàng)新型裁判案件。在產(chǎn)品銷售合同簽訂時,被訴侵權(quán)人如已完成制造產(chǎn)品所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件,即已經(jīng)做好制造的必要準(zhǔn)備,在此情形下,參照專利先用權(quán)制度,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售行為發(fā)生在合同簽訂時。否則,將與專利法規(guī)定的先用權(quán)制度相沖突,有違利益平衡的基本原則,從而使專利權(quán)人獲得不適當(dāng)?shù)倪^度保護(hù)。本案的裁判,對發(fā)明專利申請日到申請公布日之間的行為性質(zhì)進(jìn)行了有益的探索,有效保護(hù)了在先權(quán)利人的合法權(quán)益,制止了權(quán)利濫用,維護(hù)了公平競爭的市場秩序。


十、“始祖鳥”假冒注冊商標(biāo)罪案

公訴機(jī)關(guān):山東省膠州市人民檢察院

被告人:趙某某


【案情摘要】趙某某在未取得“始祖鳥”商標(biāo)權(quán)人許可的情況下,在膠州市里岔鎮(zhèn)一工廠內(nèi)組織生產(chǎn)假冒“始祖鳥”牌衣服四千余件。經(jīng)鑒定,被查扣的假冒“始祖鳥”牌衣服價值598960元。


法院經(jīng)審理認(rèn)為,趙某某擅自在同一種商品上使用他人的注冊商標(biāo),情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪,判處有期徒刑三年,并處罰金二十萬元。


【典型意義】本案系一起對侵犯知識產(chǎn)權(quán)的被告人判處實刑的刑事案件。本案的裁判,不僅從經(jīng)濟(jì)層面對假冒注冊商標(biāo)的被告人施以重罰,更在刑罰層面予以嚴(yán)懲,充分發(fā)揮了知識產(chǎn)權(quán)刑事審判的懲治和威懾作用,同時對進(jìn)一步促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)司法標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一也具有積極意義。



來源:山東省高級人民法院

編輯:IPRdaily王穎      校對:IPRdaily縱橫君


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