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杭州:2019杭州法院知產(chǎn)司法保護十大案件
01
杭州刀豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司訴長沙百贊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司侵害作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛案
【案例索引】
一審:杭州互聯(lián)網(wǎng)法院(2018)浙0192民初7184號
二審:杭州市中級人民法院(2019)浙01民終4268號
【入選理由】
本案系全國首例涉“微信小程序”平臺知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責任的司法案例。二審判決認定微信小程序服務(wù)提供者提供的是一種新型的網(wǎng)絡(luò)服務(wù),應(yīng)根據(jù)《侵權(quán)責任法》第三十六條認定其是否構(gòu)成幫助侵權(quán)。微信小程序服務(wù)提供者收到權(quán)利人的通知后,在無法實現(xiàn)對涉嫌侵權(quán)信息進行定位清除,刪除整個小程序又導(dǎo)致相關(guān)利益明顯失衡的情況下,應(yīng)綜合考量其提供服務(wù)的性質(zhì)、形式、種類,被控侵權(quán)行為的表現(xiàn)形式、特點、嚴重程度等具體因素,采取技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn),合理且不超必要限度的措施。本案對今后可能出現(xiàn)的與新型網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者相關(guān)案件的審理具有啟示和借鑒意義。
【簡要案情】
微信小程序是一種不需要下載安裝即可使用的應(yīng)用程序。深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司(以下簡稱騰訊公司)“微信公眾平臺”官網(wǎng)提供的《微信小程序接入指南》對小程序“產(chǎn)品定位及功能介紹”表述為“是一種全新的連接用戶與服務(wù)的方式,它可以在微信內(nèi)被便捷地獲取和傳播,同時具有出色的使用體驗”。杭州刀豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱刀豆公司)經(jīng)授權(quán)取得《武志紅的心理學(xué)課》文字作品的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)及維權(quán)權(quán)利。2018年7月4日,刀豆公司發(fā)現(xiàn)長沙百贊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱百贊公司)運營的三個微信小程序中均有“武志紅心理學(xué)”收聽欄目,經(jīng)比對,其中“命運”“自我的穩(wěn)定性與靈活度”音頻內(nèi)容與權(quán)利作品一致,遂向一審法院起訴,請求判令百贊公司、騰訊公司立即停止侵權(quán),即百贊公司立即刪除在微信小程序“在線聽閱”“咯咯嗚”“回播”上的涉案作品,騰訊公司立即刪除上述三個侵權(quán)微信小程序,百贊公司、騰訊公司賠償?shù)抖构窘?jīng)濟損失以及合理費用共計人民幣50000元。
杭州互聯(lián)網(wǎng)法院經(jīng)審理認為,涉案作品內(nèi)容構(gòu)成侵權(quán),百贊公司應(yīng)當承擔侵權(quán)責任。涉案作品內(nèi)容無法定向刪除,不宜要求騰訊公司刪除整體下架發(fā)布有該侵權(quán)內(nèi)容的小程序。遂判決百贊公司賠償?shù)抖构?5000元,駁回刀豆公司對騰訊公司的訴訟請求。
一審宣判后,刀豆公司不服,向杭州市中級人民法院提起上訴。
杭州市中級人民法院經(jīng)審理認為,騰訊公司提供的微信小程序服務(wù)不屬于《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)自動接入服務(wù)和自動傳輸服務(wù)、自動緩存服務(wù)、信息存儲空間服務(wù)、搜索或鏈接服務(wù)中的任何一種,故其是否構(gòu)成幫助侵權(quán)應(yīng)根據(jù)《侵權(quán)責任法》第三十六條“通知-刪除”規(guī)則認定。因刀豆公司未向騰訊公司發(fā)出侵權(quán)通知并要求采取必要措施,且騰訊公司對百贊公司的被控侵權(quán)行為并非明知,故騰訊公司并不存在過錯,不需要承擔幫助侵權(quán)的責任。騰訊公司不具備進入開發(fā)者服務(wù)器、接觸服務(wù)器內(nèi)容的技術(shù)能力,無法實現(xiàn)對侵權(quán)內(nèi)容的“定位清除”,要求其刪除被控侵權(quán)的小程序超出了本案被控侵權(quán)行為所造成損害的必要限度。因此騰訊公司不應(yīng)承擔整體下架涉案微信小程序的民事責任,但騰訊公司在收到被侵權(quán)人的有效通知后,仍需根據(jù)《侵權(quán)責任法》第三十六條規(guī)定,綜合考量網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者提供服務(wù)的性質(zhì)、形式、種類,侵權(quán)行為的表現(xiàn)形式、特點、嚴重程度等具體因素,以技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn),合理且不超必要限度為宜來采取其他必要措施。綜上,杭州市中級人民法院判決駁回上訴,維持原判。
02
申請人徐春山與被申請人田慶紅、劉延波、山東世博文化傳播有限公司申請訴前停止侵害知識產(chǎn)權(quán)案
【案例索引】
杭州市余杭區(qū)人民法院(2019)浙0110行保1號
【入選理由】
本案系電商領(lǐng)域全國首個采取訴前“反向行為保全”的司法案件。與以往知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人作為申請人請求法院責令侵權(quán)人停止實施侵權(quán)行為不同,本案系電商平臺上被投訴侵權(quán)的商家作為申請人,以投訴人涉嫌惡意投訴構(gòu)成不正當競爭為由,請求法院責令投訴人停止投訴而提起的行為保全。本案裁判兼顧及時保護和穩(wěn)妥保護的精神,合理平衡申請人與被申請人利益,積極運用行為保全制度效能,有效規(guī)制了惡意投訴行為,貫徹了誠實信用原則。本案裁判清楚地表明司法在知識產(chǎn)權(quán)正當維權(quán)與借知識產(chǎn)權(quán)之名行不正當競爭之實的行為之間作清楚界分的決心。
【簡要案情】
申請人徐春山在淘寶公司運營的淘寶網(wǎng)開設(shè)有“阿膠糕包裝盒禮品盒”店鋪,該店鋪主要進行阿膠糕包裝盒的銷售。被申請人田慶紅、劉延波、山東世博文化傳播有限公司(以下簡稱山東世博公司)通過阿里巴巴知識產(chǎn)權(quán)保護平臺針對徐春山的淘寶店鋪以著作權(quán)侵權(quán)為由共發(fā)起了23次投訴,導(dǎo)致徐春山店鋪內(nèi)12條熱銷商品鏈接被刪除,徐春山指控田慶紅、劉延波與山東世博公司之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,三被申請人使用部分變造、偽造的權(quán)屬證明、發(fā)表證明、授權(quán)證明等材料分別多次針對徐春山的淘寶店鋪進行投訴的行為,共同構(gòu)成不正當競爭,故請求法院裁定三被申請人立即停止針對徐春山在淘寶網(wǎng)開設(shè)的網(wǎng)店商品鏈接向淘寶公司提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)投訴。
余杭區(qū)人民法院經(jīng)審理認為,通知人明知自己無權(quán)通知或通知依據(jù)不足,仍然發(fā)出通知,從而對被通知人造成損害的行為,屬于《電子商務(wù)法》規(guī)定的“惡意通知”行為。針對“惡意通知”行為,被通知人可以向法院申請訴前或訴中行為保全,請求法院責令通知人撤回通知或者禁止通知人繼續(xù)發(fā)出通知。法院可以從通知人的惡意程度、通知人的惡意通知行為對被通知人店鋪的影響程度、不采取行為保全措施對被通知人造成的損害是否超過采取行為保全措施對通知人造成的損害以及采取行為保全措施是否損害社會公共利益等多個方面最終審查認定是否準許保全。本案中,一方面,對三被申請人的惡意通知行為如不采取保全措施,將會對申請人造成難以彌補的損害。首先,涉案店鋪銷售的阿膠糕包裝盒具有時令性,且秋冬季節(jié)歷經(jīng)的法定節(jié)日及電商促銷日是商品銷售的旺季。如不采取保全措施,會影響徐春山的正常銷售,造成銷售損失。其次,銷售鏈接被刪除導(dǎo)致的損失不可逆,即使商品鏈接被下架刪除后再被恢復(fù),其排名、引流能力亦不復(fù)從前。再次,侵權(quán)投訴成立往往還觸發(fā)店鋪扣分、臨時監(jiān)管、限制發(fā)布商品或參加活動等處罰措施,這將對整個店鋪的流量引入、營銷活動產(chǎn)生影響,進而影響全店銷量。另一方面,對三被申請人的惡意通知行為如采取保全措施,并不會導(dǎo)致雙方利益失衡。徐春山因不知曉權(quán)屬有誤或無法及時取得有效證據(jù)從而導(dǎo)致申訴失敗、鏈接被刪的風險客觀存在;限制三被申請人投訴雖有無法制止真實侵權(quán)行為的風險,但并不影響其通過訴訟方式要求徐春山停止侵權(quán)?;谏鲜鲈?,同時考慮到雙方當事人之間的不正當競爭糾紛審理期限可能較長,余杭區(qū)人民法院做出裁定,責令三被申請人立即停止針對申請人淘寶店鋪向淘寶公司提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)投訴的行為,保全期限至2020年2月29日止。
03
汕頭市澄海區(qū)建發(fā)手袋工藝廠訴邁克爾高司商貿(mào)(上海)有限公司、邁可寇斯(瑞士)國際股份有限公司、浙江銀泰百貨有限公司、北京京東世紀貿(mào)易有限公司侵害商標權(quán)糾紛案
【案例索引】
一審:杭州市中級人民法院(2017)浙01民初27號
二審:浙江省高級人民法院(2018)浙民終157號
【入選理由】
近年來,反向混淆問題引起學(xué)界與司法界諸多討論,但在我國對反向混淆認定標準尚無明文規(guī)定的背景下,仍缺乏客觀統(tǒng)一的判斷標準。本案首次詳細梳理了反向混淆的認定路徑,強調(diào)了反向混淆與正向混淆對商標權(quán)的保護具有相同性質(zhì),不能脫離商標權(quán)的本質(zhì)屬性以及商標侵權(quán)判斷的標準對反向混淆進行認定,對于商標權(quán)的保護強度仍應(yīng)與商標的顯著性、知名度成正比。在被訴標識知名度高于權(quán)利商標的情況下,顯著性弱、知名度低的商標,應(yīng)將其禁用權(quán)限定于較小的范圍,不能把被訴標識的知名度作為混淆可能性的考量因素。本案同時強調(diào)了在反向混淆判斷中應(yīng)重點分析商標之間的共存可能性和各方利益的衡量。在兩者存在共存可能性的情況下,對于反向混淆的認定應(yīng)當相當慎重,需從商標權(quán)人、被訴侵權(quán)標識的使用人及消費者的利益角度進行綜合考量和判斷。
本案入選2017年中國十大最具研究價值知識產(chǎn)權(quán)裁判案例。
【簡要案情】
汕頭市澄海區(qū)建發(fā)手袋工藝廠(以下簡稱建發(fā)廠)擁有注冊號為第1244366號的“”商標,核定使用商品為第18類旅行袋,旅行箱,帆布背包,手提包,運動用手提包,包裝用皮袋(包,小袋),購物袋,公文包,錢包,書包。Michael Kors (Switzerland) International Gmbh[邁可寇斯(瑞士)國際股份有限公司(以下簡稱邁可寇斯瑞士公司)、邁克爾高司商貿(mào)(上海)有限公司(以下簡稱邁克爾高司上海公司)在產(chǎn)品金屬裝飾扣及相應(yīng)的產(chǎn)品廣告、產(chǎn)品宣傳冊上,在專賣店店面裝潢中,在產(chǎn)品內(nèi)襯、墊紙、會員計劃書上,在官網(wǎng)、微信客服短信中使用“mk”“MK”“”“”“”等被控侵權(quán)標識。建發(fā)廠認為邁克爾高司上海公司、邁可寇斯瑞士公司的上述行為已經(jīng)造成了相關(guān)公眾的混淆和誤認。故訴至杭州市中級人民法院要求停止侵權(quán)、賠償損失、消除影響。
杭州市中級人民法院經(jīng)審理認為,建發(fā)廠主張的反向混淆不成立,理由如下:首先,在進行反向混淆判斷時,標識的近似性、注冊商標的顯著性、知名度、相關(guān)公眾的注意力程度等判斷標準與正向混淆并無不同,但不能把被控侵權(quán)標識的知名度作為混淆可能性的考量因素。在本案訴訟時,“MICHAEL KORS”品牌在時尚箱包行業(yè)已具備一定的市場地位和良好的行業(yè)聲譽,被控侵權(quán)標識亦具備了一定程度的市場知名度。“MK”作為“MICHAEL KORS”的首字母組合,消費者更容易將被控侵權(quán)標識與“MICHAEL KORS”聯(lián)系在一起,但這屬于邁克爾高司上海公司、邁可寇斯瑞士公司經(jīng)過正當經(jīng)營所取得的商業(yè)成果,對其合法權(quán)益應(yīng)當予以保護,而非通過認定反向混淆的方式予以掠奪。其次,反向混淆需要重點考察商標共存的可能性。本案中,在“MICHAEL KORS”品牌入駐中國時,涉案“”商標并未通過建發(fā)廠持續(xù)大量的使用,獲得更強的對字母相同商標的排斥力和更大的市場空間。因此,涉案“”商標和被控侵權(quán)標識具有在市場上共存的可能性,對于相關(guān)消費者而言并不會當然地造成混淆或誤認。最后,從商標權(quán)人、被控侵權(quán)標識的使用人及消費者的利益進行綜合考量,反向混淆亦不成立。建發(fā)廠曾經(jīng)通過“Monkey”“Magnificence Knight”等闡釋擬賦予涉案“”商標獨特的含義,該含義使得涉案“”商標在市場競爭中完全可以與象征“MICHAEL KORS”簡稱的被控侵權(quán)標識相區(qū)分,但建發(fā)廠并沒有持續(xù)努力為涉案“”商標創(chuàng)造獨立的市場價值和地位,而是通過申請注冊并大量使用與被控侵權(quán)標識的整體形態(tài)更為接近的標識來追求與被控侵權(quán)標識所指示的商品來源相混淆的結(jié)果。對于這種試圖不勞而獲且有違公平競爭原則的行為不應(yīng)予以鼓勵。對于邁克爾高司上海公司、邁可寇斯瑞士公司而言,其通過正當?shù)纳虡I(yè)經(jīng)營所建立起來的被控侵權(quán)標識與產(chǎn)品之間的穩(wěn)定聯(lián)系,屬于邁克爾高司上海公司、邁可寇斯瑞士公司的商業(yè)成果和競爭優(yōu)勢。被控侵權(quán)標識中凝聚的其商業(yè)信譽和競爭優(yōu)勢應(yīng)當獲得認可和保護,故應(yīng)當允許被控侵權(quán)標識與涉案“”商標適當?shù)墓泊妫瑢崿F(xiàn)經(jīng)營者之間的包容性發(fā)展。對于消費者而言,被控侵權(quán)標識與涉案“”商標已產(chǎn)生整體性區(qū)別,不會造成混淆和誤認,如認定反向混淆成立,反而會造成相關(guān)消費者識別成本的增加和市場秩序的混亂。綜上,杭州市中級人民法院判決駁回建發(fā)廠的全部訴訟請求。
一審宣判后,建發(fā)廠不服,向浙江省高級人民法院提起上訴。經(jīng)審理,浙江省高級人民法院判決駁回上訴,維持原判。
04
杭州莫麗斯科技有限公司、奧普家居股份有限公司訴浙江風尚建材股份有限公司、浙江現(xiàn)代新能源有限公司、云南晉美環(huán)??萍加邢薰?、盛林君侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案
【案例索引】
一審:杭州市中級人民法院(2017)浙01民初208號
二審:浙江省高級人民法院(2019)浙民終22號
【入選理由】
本案原被告各自持有“奧普”商標,雙方當事人糾紛長達十年,期間歷經(jīng)多次訴訟。本案對民事訴訟的審查范圍、訴訟時效、馳名商標認定等諸多爭議問題一一進行梳理。最終認定原告商標屬馳名商標,在2013年至2015年期間被告所持有注冊商標雖未被宣告無效,但其使用行為構(gòu)成侵權(quán)。本案確定800萬元賠償金額,有力地維護了“奧普”商標的品牌價值,凈化了市場營商環(huán)境。本案裁判對侵權(quán)案件中注冊商標之間沖突的處理、馳名商標的認定與保護等問題具有借鑒意義。
【簡要案情】
兩原告系使用在浴霸商品上的“奧普”商標權(quán)利人,被告浙江現(xiàn)代新能源有限公司(以下簡稱現(xiàn)代公司)于2009年受讓“”商標(核定使用在第6類金屬建筑材料上)。2013年開始,現(xiàn)代公司通過許可風尚公司在扣板商品、外包裝、經(jīng)銷店門頭、廠房、雜志廣告、網(wǎng)站上大量使用“”商標,且輔以“正宗大品牌”“高端吊頂專家與領(lǐng)導(dǎo)者”等文字進行宣傳,通過攀附“奧普”馳名商標的知名度實現(xiàn)了迅速擴張,在此期間被告還對原告進行了多次侵權(quán)訴訟和行政投訴,對于“奧普”商標的品牌價值造成了極其嚴重的影響。兩原告故以商標侵權(quán)及不正當競爭為由訴至杭州市中級人民法院,請求判令停止侵權(quán)、消除影響、連帶賠償經(jīng)濟損失人民幣2000萬元。
杭州市中級人民法院經(jīng)審理認為,2012年前涉案“奧普”商標曾多次被司法、行政認定為馳名商標,在2012年至2015年間,兩原告提供的證據(jù)已足以證明在2012年后兩原告對涉案“奧普”商標進行了持續(xù)的使用、宣傳和推廣,進一步鞏固了市場地位,維護了行業(yè)聲譽并提升了品牌價值,為國內(nèi)相關(guān)公眾廣為知曉并享有較高聲譽,故認定兩原告使用在第11類熱氣淋浴裝置、浴用加熱器等商品上的第730979號“奧普”、第1187759號“奧普”商標為馳名商標。被告在與之具有密切關(guān)聯(lián)的金屬吊頂商品上使用復(fù)制、摹仿涉案“奧普”馳名商標的被控侵權(quán)標識,足以使相關(guān)公眾誤認為被控侵權(quán)標識與涉案“奧普”馳名商標具有相當程度的聯(lián)系,從而減弱馳名商標的顯著性,亦不正當利用了“奧普”馳名商標的市場聲譽,具有攀附原告“奧普”商標知名度的惡意,損害了兩原告的合法利益,故判決侵權(quán)成立,并在民事訴訟中直接判決禁止被告使用該注冊商標。對于賠償數(shù)額,通過法院調(diào)取的證據(jù),確認被告商標一年的許可使用費至少400萬元,同時綜合考慮被告專賣店數(shù)量、規(guī)模、部分經(jīng)銷商的銷售金額、主觀惡意程度及侵權(quán)行為對原告商標聲譽的影響等各種因素,認定被告的侵權(quán)獲利或原告的損失均已遠遠超過300萬元的法定最高賠償限額,作出了800萬元的高額判賠。
一審宣判后,除盛林君以外的當事人均不服,向浙江省高級人民法院提起上訴。經(jīng)審理,浙江省高級人民法院判決駁回上訴,維持原判。
05
上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、浙江盛和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司訴蘇州仙峰網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司著作權(quán)糾紛案
【案例索引】
一審:杭州市中級人民法院(2018)浙01民初3728號(先行判決)
二審:浙江省高級人民法院(2019)浙民終709號民事判決書
【入選理由】
網(wǎng)絡(luò)游戲著作權(quán)及不正當競爭糾紛近年頻發(fā),引起相關(guān)法律問題大討論,產(chǎn)生諸多爭議。本案一審先行判決以5萬余字的篇幅,對網(wǎng)絡(luò)游戲能否獲得著作權(quán)法保護、具體的保護路徑選擇、游戲侵權(quán)比對的方法、游戲侵權(quán)救濟模式等問題進行了詳細闡述;明確了游戲情節(jié)屬于獨創(chuàng)性表達,可予以保護;未直接將游戲認定為類電作品,而是科學(xué)地根據(jù)法律漏洞填補方法,類推適用法律加以保護;針對游戲侵權(quán)救濟的迫切性,創(chuàng)造性地適用“先行判決+臨時禁令”模式為權(quán)利人提供救濟。本案裁判明確了適用著作權(quán)法保護網(wǎng)絡(luò)游戲需把握的核心原則,填補了網(wǎng)絡(luò)游戲著作權(quán)法保護的一些理論空白,提出了科學(xué)合理的實務(wù)操作路徑,為今后其他司法案件的裁判、理論界的研究、游戲開發(fā)者與從業(yè)者如何有效保護自身游戲并避免侵權(quán)提供了非常有價值的參考。
【簡要案情】
浙江盛和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱盛和公司)系涉案網(wǎng)頁游戲《藍月傳奇》的著作權(quán)人,上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱愷英公司)系《藍月傳奇》獨家授權(quán)的發(fā)行運營公司,亦享有《藍月傳奇》的著作權(quán)許可。盛和公司與愷英公司認為蘇州仙峰網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱仙峰公司)運營的手機游戲《烈焰武尊》在整體上復(fù)制了《藍月傳奇》的基本表達,侵犯了其著作權(quán),故共同起訴請求判令仙峰公司立即停止復(fù)制、發(fā)行及通過信息網(wǎng)絡(luò)傳播等方式向公眾提供、宣傳、運營《烈焰武尊》并在仙峰公司的官網(wǎng)首頁刊登聲明以消除不良影響,同時賠償盛和公司和愷英公司經(jīng)濟損失及合理支出共計3065萬元。
杭州市中級人民法院經(jīng)審理認為,著作權(quán)法保護的本質(zhì)在于對獨創(chuàng)性表達的保護,但由于作品類型法定之限制,對角色扮演類電子游戲等具備獨創(chuàng)性但未被法律類型化的客體,需要適用法律解釋和漏洞填補規(guī)則進行保護。角色扮演類電子游戲不僅在連續(xù)動態(tài)畫面上構(gòu)成獨創(chuàng)性表達,其情節(jié)具體到一定程度并可體現(xiàn)出創(chuàng)作者富有個性的安排時,同樣可以構(gòu)成獨創(chuàng)性表達。關(guān)于角色扮演類電子游戲的保護應(yīng)適用何種規(guī)則,一審法院認為,我國著作權(quán)法立法時所規(guī)定的類電作品顯然不包括網(wǎng)絡(luò)游戲,徑行將網(wǎng)絡(luò)游戲認定為類電作品有違文義解釋和立法解釋,對游戲的保護應(yīng)當考慮適用法律漏洞填補方法。角色扮演類電子游戲在獨創(chuàng)性表達上與類電作品相近,從著作權(quán)法激勵創(chuàng)作的立法目的出發(fā),并考慮到為該類游戲進行保護并不會為公眾增加額外負擔的情況下,可以類推適用類電作品的規(guī)則處理角色扮演類電子游戲侵權(quán)糾紛。涉案《藍月傳奇》在連續(xù)的動態(tài)畫面及游戲所包含的情節(jié)上均具備著作權(quán)法保護所要求的獨創(chuàng)性,應(yīng)當受到著作權(quán)法的保護,因《烈焰武尊》包含了大量與《藍月傳奇》相同或近似的具體情節(jié),且其部分游戲界面與《藍月傳奇》的游戲界面在外觀上基本一致,故認定仙峰公司的侵權(quán)行為成立。綜上,杭州市中級人民法院判決仙峰公司立即停止復(fù)制或通過信息網(wǎng)絡(luò)傳播《烈焰武尊》手機游戲。
同時,考慮到一審判決暫未生效,不具有強制執(zhí)行力,為及時提供救濟,杭州市中級人民法院還根據(jù)盛和公司與愷英公司的申請作出訴中行為保全裁定,責令仙峰公司立即停止侵權(quán)行為。
一審先行判決宣判后,仙峰公司不服,向浙江省高級人民法院提起上訴。經(jīng)審理,浙江省高級人民法院判決駁回上訴,維持原判。
06
杭州賽泫科技有限公司訴華潤新鴻基房地產(chǎn)(杭州)有限公司、索尼(中國)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案
【案例索引】
一審:杭州市中級人民法院(2016)浙01民初889號
二審:浙江省高級人民法院(2018)浙民終1009號
【入選理由】
專利權(quán)侵權(quán)案件中,對權(quán)利要求的解釋一直是審判難點和要點,它關(guān)乎專利權(quán)保護范圍的確定和侵權(quán)與否的判定。本案進一步細化探索如何依據(jù)專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書等資料對權(quán)利要求進行解釋,明確了專利權(quán)人在專利權(quán)侵權(quán)訴訟中的主張不能超出其在專利權(quán)無效宣告程序中為維持專利權(quán)效力對其權(quán)利要求保護范圍的限定,指出已在無效宣告程序中作為背景技術(shù)排除的技術(shù)方案不能適用等同規(guī)則重新納入專利權(quán)保護范圍。本案裁判對于司法案件中如何合理解釋權(quán)利要求,科學(xué)界定專利權(quán)保護范圍進行了有益探索,對引導(dǎo)發(fā)明人合理撰寫權(quán)利要求具有積極意義。
【簡要案情】
杭州賽泫科技有限公司(以下簡稱賽泫公司)是“可產(chǎn)生三維立體聲效果的耳機”的發(fā)明專利權(quán)人。其經(jīng)公證購買了一款華潤新鴻基房地產(chǎn)(杭州)有限公司銷售、索尼(中國)有限公司(以下簡稱索尼(中國)公司)進口、銷售的立體聲耳機。賽泫公司認為,該立體聲耳機落入了涉案發(fā)明專利權(quán)利要求1的保護范圍,遂訴諸法院,要求二被告停止侵權(quán),并要求索尼(中國)公司賠償其經(jīng)濟損失及其合理維權(quán)費用合計人民幣100萬元。
杭州市中級人民法院經(jīng)審理認為,賽泫公司在涉案發(fā)明專利的無效宣告口頭審理程序中,在反駁請求人提出的“權(quán)利要求1-23不符合專利法第26條第4款的規(guī)定”時陳述,“權(quán)利要求在前后關(guān)系上前部、后部對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是明確清晰的,附圖上都有標記,參見圖2黑色的標記一條實線把揚聲器罩區(qū)分為前端或后端,另外,對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說,塞進耳朵部分是前端,后面就是后端”。故關(guān)于揚聲器罩的前部、后部的劃分,根據(jù)權(quán)利要求書上下文的記載以及說明書的解釋及其附圖關(guān)于前后部的標示,結(jié)合專利權(quán)人在專利無效審查程序中的陳述,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以明確,靠近聲音輸出口的部分為前部,靠近另一端的為后部。意即,關(guān)于前部、后部的界定,應(yīng)當以其距離聲音輸出口的遠近作為區(qū)別標準。經(jīng)比對可見,被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標有“XBA-Z5”字樣的部分與標有“L”或“R”字樣的部分距離被訴侵權(quán)產(chǎn)品的聲音輸出口并無遠近之分,故被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標有“XBA-Z5”字樣的部分與標有“L”或“R”字樣的部分并非涉案專利權(quán)利要求1中的“前部”“后部”。
根據(jù)涉案發(fā)明專利權(quán)利要求書上下文的記載以及說明書的解釋及其附圖的標示,結(jié)合專利權(quán)人在專利無效審查程序中的陳述,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以明確,靠近聲音輸出口的揚聲器為前端揚聲器,靠近另一端的為后端揚聲器,耳機罩的殼體壁構(gòu)成音效單元,耳機壁的內(nèi)壁構(gòu)成內(nèi)部聲音效果單元,耳機壁的外壁構(gòu)成外部聲音效果單元,由內(nèi)壁圍成的空間構(gòu)成聲音諧振器,靠近前端揚聲器的為前端聲音諧振器,靠近后端揚聲器的為后端聲音諧振器。經(jīng)比對可見,被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的動鐵揚聲器和動圈揚聲器距離聲音輸出口并無遠近之分。賽泫公司主張以揚聲器的音源中心距離聲音輸出口的遠近作為判斷前端揚聲器和后端揚聲器的標準并無依據(jù)。賽泫公司并未證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品內(nèi)的動鐵揚聲器、動圈揚聲器分別在其主張的諧振腔內(nèi)實現(xiàn)諧振,從而未能證明與聲音諧振器對應(yīng)的耳機罩的殼體壁構(gòu)成涉案專利權(quán)利要求1中的“音效單元”。
專利復(fù)審委員會在涉案專利權(quán)無效宣告請求審查決定書中明確記載,“從現(xiàn)有的證據(jù)來看,都沒有公開提供第三維深度的聲音回響空間,營造三維立體聲效的方案,也沒有給出將前、后音效單元輸出的聲波反彈至位于耳機后端的諧振腔中進行諧振后形成第三維度聲波的技術(shù)啟示”,從而作出了維持涉案專利權(quán)有效的決定。本案中,誠然,被訴侵權(quán)產(chǎn)品內(nèi)設(shè)有動鐵揚聲器和動圈揚聲器,聲波亦會發(fā)生反射、折射、透射等現(xiàn)象,但根據(jù)賽泫公司提交的現(xiàn)有證據(jù),尚不足以證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的動鐵揚聲器和動圈揚聲器共同配合在揚聲器罩內(nèi)的第一個維度和第二個維度上產(chǎn)生立體聲,尤其是不足以證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的動鐵揚聲器和動圈揚聲器共同配合,使聲波反彈至位于賽泫公司主張的耳機“后端”的“諧振腔”中進行諧振后形成第三維度聲波。賽泫公司不能因為被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有兩個不完全隔離的揚聲器就認為其具備了涉案專利權(quán)利要求1中區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求1記載的全部技術(shù)特征相比,缺少權(quán)利要求1記載的多個技術(shù)特征,因而并未落入涉案專利權(quán)的保護范圍。綜上,杭州市中級人民法院判決駁回賽泫公司的訴訟請求。
一審宣判后,賽泫公司不服,向浙江省高級人民法院提起上訴。經(jīng)審理,浙江省高級人民法院判決駁回上訴,維持原判。
07
OPPO廣東移動通信有限公司、東莞市訊怡電子科技有限公司訴杭州登先網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市掌星立意科技有限公司不正當競爭糾紛案
【案例索引】
杭州鐵路運輸法院(2018)浙8601民初1079號
【入選理由】
本案系首例涉及為安卓智能手機系統(tǒng)提供刷機服務(wù)是否構(gòu)成不正當競爭的司法案件,觸及應(yīng)用分發(fā)業(yè)務(wù)模式等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)。本案對硬件廠商通過應(yīng)用分發(fā)服務(wù)商業(yè)模式所帶來的商業(yè)機會和競爭優(yōu)勢是否屬于應(yīng)予保護的法益,是否與消費者權(quán)益存在沖突;刷機服務(wù)提供商提供刷機服務(wù)是屬于提升用戶體驗抑或構(gòu)成不正當競爭;如何界定非法刷機等問題作了積極探索,同時對手機廠商負有的保障用戶知情權(quán)和選擇權(quán)的義務(wù)及社會責任作了明確。本案在手機廠商利益、刷機服務(wù)提供者利益、消費者利益之間努力尋求平衡,對于明確互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭規(guī)則具有一定指導(dǎo)意義。
【簡要案情】
OPPO廣東移動通信有限公司(以下簡稱OPPO公司)、東莞市訊怡電子科技有限公司(以下簡稱訊怡公司)分別作為OPPO品牌手機的制造商和ColorOS操作系統(tǒng)著作權(quán)人,通過在手機預(yù)裝官方內(nèi)置應(yīng)用和第三方應(yīng)用獲得收益,并通過官網(wǎng)公布預(yù)裝軟件相關(guān)情況。杭州登先網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱登先公司)作為“線刷寶”網(wǎng)站及“線刷寶”刷機軟件的開發(fā)者、經(jīng)營者,為用戶提供針對OPPO手機系統(tǒng)的刷機服務(wù),深圳市掌星立意科技有限公司(以下簡稱掌星公司)實際收費。使用“線刷寶”網(wǎng)站購買的刷機包刷機后,手機中原內(nèi)置的OPPO官方應(yīng)用程序及與第三方合作的內(nèi)置程序被刪除,且增加案外人開發(fā)的“應(yīng)用市場”等應(yīng)用程序。兩原告指控兩被告的上述行為構(gòu)成不正當競爭。
杭州鐵路運輸法院經(jīng)審理認為,移動互聯(lián)網(wǎng)時代,智能終端兼具移動通信和互聯(lián)網(wǎng)功能,已成為用戶流量入口。刷機已非簡單的追求界面顏值更新或操作方式的升級,更本質(zhì)的是流量入口的替代,涉及硬件制造商利益、消費者權(quán)益和技術(shù)創(chuàng)新三者間的博弈。首先,手機廠商通過持續(xù)性的成本支出和維護獲得的用戶優(yōu)勢和流量優(yōu)勢,并將其通過應(yīng)用分發(fā)服務(wù)商業(yè)模式“變現(xiàn)”獲取的經(jīng)濟利益、商業(yè)機會和競爭優(yōu)勢,本身并不違反反不正當競爭法的原則精神和禁止性規(guī)定,應(yīng)當受該法的保護。其次,通過對他人具有智力成果和技術(shù)保護的操作系統(tǒng)進行破解、替換而實施的刷機行為,尤其是具有指向性破壞、實質(zhì)性替換原合法的互聯(lián)網(wǎng)流量入口的行為,違反了誠實信用原則,違背了手機行業(yè)公認的商業(yè)道德,擾亂了市場競爭秩序。再次,對手機進行刷機可能導(dǎo)致非正規(guī)應(yīng)用軟件提供主體獲取個人數(shù)據(jù)進行二次開發(fā)或利用,可能損害用戶利益。故當刷機服務(wù)商提供服務(wù)時具有明顯的針對性和指向性,通過實質(zhì)上替換手機原裝系統(tǒng)和應(yīng)用,導(dǎo)致手機廠商和用戶的合法權(quán)益受損時,應(yīng)認定具有不正當性。但本案裁判同時指出,法律所禁止的是通過不正當手段對手機廠商的操作系統(tǒng)進行破壞或干擾的非法刷機行為。手機廠商基于其開發(fā)的手機操作系統(tǒng)而形成的商業(yè)模式及帶來的經(jīng)濟利益固然應(yīng)予以保護,但并不意味手機廠商據(jù)此形成一種排他性的壟斷性權(quán)利,其無權(quán)禁止其他軟件經(jīng)營者獨立開發(fā)手機操作系統(tǒng)并提供刷機服務(wù),更無權(quán)限制手機用戶的自主選擇權(quán)和知情權(quán)。綜上,杭州鐵路運輸法院判決登先公司、掌星公司立即停止不正當競爭行為,賠償OPPO公司、訊怡公司50萬元。
一審宣判后,當事人均未提起上訴,一審判決已生效。
08
王壘訴江海、浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司不正當競爭糾紛案
【案例索引】
杭州鐵路運輸法院(2018)浙8601民初868號
【入選理由】
本案系《中華人民共和國電子商務(wù)法》正式實施后,首例因惡意發(fā)出錯誤通知造成平臺內(nèi)經(jīng)營者損失而承擔懲罰性賠償責任的案件。“通知—刪除”規(guī)則本為平衡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用者、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人等多方利益而創(chuàng)設(shè)的規(guī)則,但近年來屢被濫用,成為一些不法者進行不正當競爭非法逐利的工具。本案裁判認為,同業(yè)競爭者應(yīng)當尊重其他經(jīng)營者的經(jīng)營活動,不得侵害其他同業(yè)者的合法權(quán)益。變造權(quán)利憑證、謊稱他人產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)、惡意投訴同業(yè)競爭者的行為,違反了誠實信用原則和公認商業(yè)道德,損害了他人正當商業(yè)利益,構(gòu)成不正當競爭。本案對于保障電子商務(wù)的健康可持續(xù)發(fā)展,凈化網(wǎng)絡(luò)公平競爭環(huán)境具有積極意義。
本案入選2019年度人民法院十大民事行政及國家賠償案件。
【簡要案情】
江海偽造商標權(quán)人安德阿鏌有限公司(Under Armour, INC)的簽章,假冒該公司的名義,通過阿里巴巴知識產(chǎn)權(quán)保護平臺,以王壘經(jīng)營的淘寶店鋪銷售假冒“Under Armour/安德瑪”商品為由進行投訴。浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱淘寶公司)據(jù)此判定王壘售假,刪除了涉案商品鏈接,并于2017年3月14日對其淘寶店鋪進行了降權(quán)處罰。王壘網(wǎng)店2017年2月的銷售額為11708823.1元,3月為8434433.99元,4月下降至4820346.72元,此后一直未恢復(fù)至降權(quán)前的銷售額。王壘向杭州鐵路運輸法院提起訴訟,認為江海惡意投訴,構(gòu)成不正當競爭,請求法院判令江海賠償其因商品鏈接被刪而造成的經(jīng)濟損失人民幣800萬元及合理費用3萬元。
杭州鐵路運輸法院經(jīng)審理認為,互聯(lián)網(wǎng)不是法外之地,正當?shù)那謾?quán)投訴本身是權(quán)利人行使權(quán)利的一種體現(xiàn),但如果惡意利用投訴機制甚至偽造、變造權(quán)利依據(jù)以發(fā)起投訴,不僅破壞正常的競爭秩序,也損害了同行業(yè)競爭者的合法權(quán)益,應(yīng)當予以規(guī)制,行為人也必須承擔由此產(chǎn)生的法律責任。本案中,王壘作為淘寶店鋪“雷恩體育solestage”的合法經(jīng)營者,銷售的涉案商品具有合法來源,未侵犯涉案注冊商標,其合法經(jīng)營所形成的商業(yè)利益和競爭優(yōu)勢應(yīng)當受到反不正當競爭法的保護。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟環(huán)境下,江海經(jīng)營的淘寶店鋪與王壘的淘寶店鋪在服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)群體具有高度重合性,其作為王壘直接的同業(yè)競爭者理應(yīng)尊重王壘的合法權(quán)益,誠信經(jīng)營,但其明知自己不具有投訴資格且不能證明被投訴產(chǎn)品存在侵權(quán)的情況下,仍然使用虛假投訴材料,投訴王壘經(jīng)營的涉案淘寶店鋪,且在王壘申訴成功后,再次通過平臺進行反申訴,導(dǎo)致涉案店鋪被降權(quán),其主觀上存在惡意,客觀上的行為不僅違反了誠實信用原則及公認的商業(yè)道德,而且損害了同行經(jīng)營者的正當商業(yè)利益,已構(gòu)成不正當競爭,依法應(yīng)當承擔責任。鑒于王壘未能證明惡意投訴行為系店鋪營業(yè)額下降的唯一原因,且其主張的計算依據(jù)未經(jīng)過審計而是自行提供,故法院采用法定賠償方式,結(jié)合營業(yè)額下降的客觀事實,并綜合考慮侵權(quán)行為的形態(tài)、時間、范圍、經(jīng)營規(guī)模及主觀過錯程度,參考銷量、售價、服裝行業(yè)利潤率及維權(quán)合理開支等因素,酌定賠償數(shù)額為210萬元。
一審宣判后,當事人均未提起上訴,一審判決已生效。
09
博柏利有限公司訴杭州法蔻進出口貿(mào)易有限公司、義烏商旅投資發(fā)展有限公司侵害商標及不正當競爭糾紛案
【案例索引】
一審:杭州市中級人民法院(2018)浙01民初2617號
二審:浙江省高級人民法院(2019)浙民終939號
【入選理由】
本案涉及在平行進口商品的轉(zhuǎn)售過程中使用他人商標是否構(gòu)成侵權(quán)的認定問題。本案裁判對該問題進行了詳實闡述,明晰了平行進口商品轉(zhuǎn)售過程中使用他人商標的行為邊界,并明確認定具有一定顯著性和知名度的店鋪裝潢屬于受不正當競爭法保護的“有一定影響的商品裝潢”。案件裁判有效制止了不當利用他人商譽的行為,維護了公平的外貿(mào)營商環(huán)境。此外,本案還明確經(jīng)營者應(yīng)承擔符合其從事的行業(yè)要求的相應(yīng)注意義務(wù),對于規(guī)范相關(guān)市場主體行為,引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展具有積極意義。
【簡要案情】
博柏利有限公司(BURBERRY LIMITED,以下簡稱博柏利公司)在第18類行李箱、錢包等商品,第25類服裝等商品,第35類服裝服飾零售店的商業(yè)管理等服務(wù)類別上注冊有“BURBERRY”系列文字商標?!癇URBERRY”商品商標具有較高知名度,曾被認定為馳名商標,并被收錄于全國重點商標保護名錄。博柏利公司將獨特格子設(shè)計使用在店面裝飾設(shè)計,并在背景上采用白色大寫“BURBERRY”標識,博柏利公司主張前述的整體營業(yè)形象屬于知名商品特有包裝裝潢。義烏商旅投資發(fā)展有限公司(以下簡稱商旅公司)在浙江省義烏市開辦有“義烏之心”商場,杭州法蔻進出口貿(mào)易有限公司(以下簡稱法蔻公司)在該商場開設(shè)了“BURBERRY”專賣店,該店內(nèi)外墻均采用格子圖案作為背景,并在背景上采用“BURBERRY”標識,其櫥窗亦采用多個格子圖案木制構(gòu)件作為裝飾,店內(nèi)商品洗標、英文吊牌、購物袋均印有大字體“BURBERRY”標識;商品另附有合格證,外部標注“FEACOME”標識、內(nèi)部說明文字中標注“BURBERRY”品牌及法蔻公司為經(jīng)銷商。博柏利公司認為法蔻公司和商旅公司使用“BURBERRY”標識的行為侵害其商品及服務(wù)類別上的三項商標權(quán)和企業(yè)名稱權(quán),商旅公司模仿其有一定影響的專賣店裝潢,構(gòu)成不正當競爭,遂向杭州市中級人民法院起訴,請求判令兩公司停止侵害并連帶賠償損失510萬元。
杭州市中級人民法院經(jīng)審理認為,關(guān)于涉案商標侵權(quán)指控,本案并無證據(jù)證明法蔻公司所銷售的涉案商品為假冒商品,其進口并在國內(nèi)二次銷售商品本身及包裝帶有“BURBERRY”商標的正牌商品,未違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定,亦未割裂商品商標與博柏利公司之間的固定聯(lián)系,且法蔻公司及商旅公司對涉案商品商標的使用屬于合理使用,故二者未侵害涉案商品商標權(quán)。法蔻公司在第35類服務(wù)類別上使用了與博柏利公司相同的商標標識,且其在商品合格證和貴賓卡上標注自己的商標與企業(yè)名稱的行為既未予以明示,亦未以消費者容易注意到的方式給出,不足以改變前述“Burberry”商標不合理使用的性質(zhì),故法蔻公司侵害了涉案服務(wù)商標權(quán)。關(guān)于企業(yè)名稱權(quán)侵權(quán)指控,因店鋪裝潢中的“Burberry”標識已依據(jù)“BURBERRY”服務(wù)商標得到保護,且無證據(jù)證明博柏利公司企業(yè)名稱本身具有的知名度,故其該項指控缺乏事實和法律依據(jù)。由于“BURBERRY”專賣店均具有一致的整體營業(yè)形象風格,該風格系博柏利公司投入人力物力開發(fā)形成并通過長期、廣泛的使用而固定,足以使相關(guān)消費者將該裝潢與博柏利公司之間建立起唯一性的直接聯(lián)系。法蔻公司涉案店鋪使用了博柏利公司店鋪的主要設(shè)計元素,兩者整體風格一致,足以導(dǎo)致消費者的混淆,已構(gòu)成不正當競爭。商旅公司對于涉及商業(yè)銷售領(lǐng)域常見知識產(chǎn)權(quán)事項應(yīng)負有注意義務(wù),其有能力及義務(wù)在法蔻公司入駐時,考察法蔻公司的商標授權(quán)情況,并將法蔻公司的店鋪裝潢與其商標授權(quán)情況相比對。本案中商旅公司在應(yīng)當知道法蔻公司不具有商標授權(quán)的情況下,仍然以提供場地和收款開票等方式協(xié)助法蔻公司開展侵權(quán)經(jīng)營,其與法蔻公司共同實施了侵權(quán)行為,二者應(yīng)承擔連帶賠償責任。綜上,杭州市中級人民法院判決法蔻公司立即停止對服務(wù)商標權(quán)的侵害及不正當競爭行為,法蔻公司與商旅公司連帶賠償博柏利公司經(jīng)濟損失及合理費用共計50萬元。
一審宣判后,當事人均不服,上訴于浙江省高級人民法院。經(jīng)審理,浙江省高級人民法院判決駁回上訴,維持原判。
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李強、陳清楊、陶倩、楊方群、馮仔松、王靜、張巧、鄧紹梅銷售假冒注冊商標的商品罪案
【案例索引】
杭州市西湖區(qū)人民法院(2018)浙0106刑初688號
【入選理由】
食品安全關(guān)系到人民群眾的身體健康和生命安全,關(guān)系到經(jīng)濟健康發(fā)展和社會穩(wěn)定。本案通過對銷售假冒注冊商標的白酒的行為予以定罪處罰,充分發(fā)揮了對商標權(quán)和食品安全的司法保護主導(dǎo)作用,打擊了銷售假冒注冊商標商品的犯罪行為。此外,西湖區(qū)人民檢察院在對案件提起刑事公訴的同時還提起了附帶民事公益訴訟,后經(jīng)法院主持調(diào)解,刑事附帶民事公益訴訟起訴人與被告自愿達成調(diào)解協(xié)議,實現(xiàn)了法律效果與社會效果的良好統(tǒng)一。
【簡要案情】
2016年下半年至2018年1月,被告人李強、陳清楊經(jīng)預(yù)謀雇傭被告人陶倩、楊方群、張巧、王靜、鄧紹梅等人為業(yè)務(wù)員,采用撥打電話、微信聊天等方式向客戶低價推銷使用其他品類白酒灌裝的“飛天茅臺”“五糧液”白酒,冒充正品向客戶銷售并通過物流向客戶寄送及代收貨款,后存入被告人陳清楊控制的工商銀行賬戶。在業(yè)務(wù)員按照底薪加提成取得收益后,扣除成本后的錢款由被告人李強、陳清楊平分。2017年9月,被告人陶倩為獲取更多利益,除在被告人李強、陳清楊處銷售上述白酒外,還與被告人馮仔松預(yù)謀,在包付祥(另案處理)處購買其他品類白酒灌裝的“飛天茅臺”“五糧液”白酒,并冒充正品向客戶銷售。經(jīng)統(tǒng)計,被告人李強、陳清楊銷售的假冒“飛天茅臺”“五糧液”白酒金額共計人民幣1375917元;被告人陶倩參與銷售的假冒“飛天茅臺”“五糧液”白酒金額共計人民幣833440元(其單獨銷售金額為人民幣494240元);被告人楊方群參與銷售的假冒“飛天茅臺”“五糧液”白酒金額共計人民幣513540元;被告人馮仔松參與銷售的假冒“飛天茅臺”“五糧液”白酒金額共計人民幣160000元;被告人張巧參與銷售的假冒“飛天茅臺”“五糧液”白酒金額共計人民幣106994元;被告人王靜參與銷售的假冒“飛天茅臺”“五糧液”白酒金額共計人民幣72560元;被告人鄧紹梅參與銷售的假冒“飛天茅臺”“五糧液”白酒金額共計人民幣71280元。
2018年1月15日,公安機關(guān)從被告人李強、陳清楊租用的倉庫查扣假冒注冊商標的白酒“飛天茅臺”432瓶、“五糧液”36瓶等白酒,茅臺酒包裝紙盒8個,印有“茅臺集團”“五糧液”等字樣的新紙箱70個,印有“貴州茅臺股份有限公司出品”字樣的膠帶一捆,快遞單若干等物品。
杭州市西湖區(qū)人民法院經(jīng)審理認為,被告人李強、陳清楊、陶倩、楊方群、馮仔松、張巧、王靜、鄧紹梅銷售明知是假冒注冊商標的商品,其中被告人李強、陳清楊、陶倩、楊方群銷售金額巨大,被告人馮仔松、張巧、王靜、鄧紹梅銷售金額較大,其行為已構(gòu)成銷售假冒注冊商標的商品罪。被告人李強、陳清楊已經(jīng)著手實施部分銷售假冒注冊商標的商品犯罪行為,由于意志以外的原因而未得逞,系犯罪未遂,對未遂部分犯罪可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中,被告人李強、陳清楊起主要作用,被告人陶倩對其單獨銷售部分起主要作用,系主犯;被告人楊方群、馮仔松、張巧、王靜、鄧紹梅起次要作用,被告人陶倩對單獨銷售以外部分起次要作用,系從犯,故對被告人楊方群減輕處罰,對被告人陶倩單獨銷售以外部分從輕處罰,對被告人馮仔松、張巧、王靜、鄧紹梅從輕處罰。被告人王靜犯罪后自動投案,如實供述自己的罪行,系自首,予以從輕處罰;被告人李強、陳清楊、陶倩、楊方群、馮仔松、張巧、鄧紹梅自愿認罪認罰,酌情予以從寬處罰。被告人楊方群、馮仔松、張巧、王靜、鄧紹梅已退出違法所得,酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人楊方群、馮仔松、張巧、王靜、鄧紹梅的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),其沒有再犯罪的危險,且適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響,故對其宣告緩刑。
一審宣判后,當事人均未提起上訴,檢察院亦未提起抗訴,一審判決已生效。
來源:杭州市中級人民法院
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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