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廣州知識產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例

法院
納暮9個月前
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


“廣州知識產(chǎn)權(quán)法院2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例發(fā)布?!?br/>


2024年1月31日,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院對外公告2023年技術(shù)類案件審判工作情況,并發(fā)布2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例。


據(jù)悉,2023年,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院充分發(fā)揮技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)審判激勵科技創(chuàng)新的職能作用,大力推進技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)審判領(lǐng)域改革創(chuàng)新,切實加強知識產(chǎn)權(quán)與公平競爭的司法服務(wù)和法治保障。在此期間,廣州知產(chǎn)法院辦理了一批具有典型意義和指引作用的技術(shù)類案件,入選省級以上的各類典型案例和裁判文書共14件次,努力探索符合知識產(chǎn)權(quán)案件規(guī)律的“廣知規(guī)則”。


廣州知識產(chǎn)權(quán)法院2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例


廣州知識產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例


案例1:涉懲罰性賠償分段計算的醫(yī)藥發(fā)明專利侵權(quán)案


【當(dāng)事人】

原告:榮某化學(xué)株式會社(以下簡稱榮某株式會社)
被告:廣州迪某生物科技有限公司(以下簡稱迪某公司)

【案情與裁判】

榮某株式會社發(fā)現(xiàn)迪某公司未經(jīng)其許可,于2019年1月至2021年9月期間制造、許諾銷售和銷售涉嫌落入其發(fā)明專利權(quán)保護范圍的“結(jié)核分枝桿菌復(fù)合群核酸檢測試劑盒”產(chǎn)品,遂提起本案訴訟,請求法院適用懲罰性賠償,判令迪某公司賠償榮某株式會社經(jīng)濟損失以及為制止侵權(quán)行為的合理支出共計2850萬元。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,涉案專利是對LAMP(環(huán)介導(dǎo)的等溫擴增)法的改進,被訴技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)保護范圍。迪某公司故意侵權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重,榮某株式會社關(guān)于本案應(yīng)適用懲罰性賠償?shù)闹鲝埧刹糠种С帧τ谫r償數(shù)額的確定,充分考慮醫(yī)藥產(chǎn)品、市場的特殊性,參考同行業(yè)利潤率和審計報告確定的利潤率情況,合理確定本案損害賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)。在此基礎(chǔ)上,由于被訴侵權(quán)行為系由民法典實施前持續(xù)到實施后,本案依法確定“分段計算”方法,對于民法典施行前的侵權(quán)行為,適用2008年修正的專利法確定賠償金額,對民法典施行后的侵權(quán)行為,適用懲罰性賠償,精細化計算判賠數(shù)額。本案一審最終判決迪某公司賠償榮某株式會社經(jīng)濟損失220萬余元、維權(quán)合理開支15萬元。

本案一審宣判后,迪某公司提起上訴,目前處于二審審理階段。

【典型意義】

本案為涉日企的醫(yī)藥生物類重大案件,涉案標(biāo)的高、社會影響力大。本案是對于跨越民法典實施日的專利侵權(quán)行為適用懲罰性賠償?shù)牡湫桶咐?,意義有三:一是厘清了《最高人民法院關(guān)于適用時間效力的若干規(guī)定》規(guī)定的民法典適用溯及既往的例外情形。本案認定“有利溯及”并非僅保護一方當(dāng)事人的合法權(quán)益,而應(yīng)當(dāng)限定在對各方當(dāng)事人均更加有利或者至少對一方更加有利的同時不損害其他方權(quán)益的情形。二是充分運用證據(jù)規(guī)則計算本案賠償。積極引導(dǎo)雙方舉證,全面、客觀審核計算賠償?shù)淖C據(jù),最終確定營業(yè)利潤率及涉案專利貢獻度,對醫(yī)藥產(chǎn)品案件具有良好的示范意義。三是通過“分段計算”方法準(zhǔn)確適用懲罰性賠償。本案侵權(quán)行為跨越民法典實施前后,對于民法典施行前的侵權(quán)行為,根據(jù)“法不溯及既往”原則適用2008年修正的專利法確定賠償金額;而對民法典施行后的侵權(quán)行為,根據(jù)民法典適用懲罰性賠償。


案例2:液晶電路板發(fā)明專利侵權(quán)案


【當(dāng)事人】

原告:廣州晶某電子科技有限公司(以下簡稱晶某公司)
被告:廣州市視某科技有限公司(以下簡稱廣州視某公司)、深圳市視某光電技術(shù)有限公司(以下簡稱深圳視某公司)

【案情與裁判】

晶某公司是名稱為“一種Mini-LVDS通道復(fù)用接口及其通道信號分時復(fù)用方法”的發(fā)明專利權(quán)人。廣州視某公司在其營業(yè)場所內(nèi)銷售標(biāo)注有深圳視某公司商標(biāo)、型號為“LK600D3HA27”的邏輯板,深圳視某公司將其生產(chǎn)的“LK600D3HA27”的邏輯板銷售給廣州視某公司以及案外人等企業(yè)。晶某公司據(jù)此請求人民法院判令廣州視某公司、深圳視某公司停止侵權(quán)行為,廣州視某公司賠償經(jīng)濟損失50萬元、深圳視某公司賠償經(jīng)濟損失1000萬元以及廣州視某公司、深圳視某公司共同賠償其維權(quán)合理開支10萬元。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,根據(jù)技術(shù)比對情況及司法鑒定結(jié)論,可以認定被訴邏輯板產(chǎn)品采取的技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)的保護范圍。根據(jù)晶某公司的訴請以及在案證據(jù),依法確定深圳視某公司賠償200萬元、廣州視某公司賠償20萬元。

本案一審宣判后,深圳視某公司提起上訴,目前處于二審審理階段。

【典型意義】

本案系涉及平板顯示領(lǐng)域發(fā)明專利的典型案件。各方當(dāng)事人均為在業(yè)內(nèi)具有一定知名度的企業(yè),案件社會關(guān)注度較高。涉案專利技術(shù)方案主要用于液晶面板時序控制模塊與列驅(qū)動電路之間的視頻數(shù)據(jù)傳輸,技術(shù)價值高,對成品貢獻大。本案在審理過程中遵循厘清保護范圍界定權(quán)利保護邊界、引入專業(yè)力量準(zhǔn)確進行侵權(quán)比對、綜合考慮酌定情節(jié)確定賠償數(shù)額的基本思路,依法妥善進行審理。一是準(zhǔn)確界定權(quán)利保護范圍。涉案發(fā)明專利包含多項權(quán)利要求,其技術(shù)特征既涉及產(chǎn)品也涉及方法。法院引導(dǎo)當(dāng)事人對侵權(quán)證據(jù)進行梳理的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確主張權(quán)利要求,為后續(xù)侵權(quán)比對打好基礎(chǔ)。二是引入專業(yè)力量進行侵權(quán)比對。鑒于涉案發(fā)明專利專業(yè)技術(shù)性強,法院及時啟動鑒定程序,組織當(dāng)事人對鑒定意見進行質(zhì)證,并由技術(shù)調(diào)查官進行多角度論證,最終得出涉案被訴產(chǎn)品具備涉案專利權(quán)利要求技術(shù)特征的結(jié)論。三是正確適用法定賠償,加大對侵權(quán)行為的懲治力度。本案侵權(quán)行為發(fā)生在新專利法實施之前,在當(dāng)事人提供的證據(jù)不足以精確確定權(quán)利人所受損失或侵權(quán)人侵權(quán)所得情況下,法院沒有機械適用法定賠償,而是在考慮到本案證據(jù)顯示侵權(quán)人的侵權(quán)所得數(shù)額超過法定賠償最高限額的情況具有高度蓋然性,從而在法定賠償額之上判定賠償數(shù)額。本案體現(xiàn)出依法保護專利權(quán)人合法權(quán)益的司法導(dǎo)向,彰顯對高質(zhì)量科技成果的保護力度。


案例3:涉“中國專利金獎”發(fā)明專利侵權(quán)案


【當(dāng)事人】

原告:京某網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司、京某通信技術(shù)(廣州)有限公司(以下統(tǒng)簡稱京某公司)
被告:廣東暉某通信技術(shù)股份有限公司(以下簡稱暉某公司)


【案情與裁判】


京某公司是涉案名稱為“腔體式微波器件”發(fā)明專利的權(quán)利人。涉案專利因?qū)Α耙葡嗥鳌保ㄎ⒉ㄆ骷┈F(xiàn)有技術(shù)進行了有益改進,對技術(shù)發(fā)展做出貢獻,獲評“中國專利金獎”。京某公司起訴暉某公司制造、銷售的電調(diào)天線產(chǎn)品侵害涉案專利權(quán),訴請暉某公司停止侵權(quán)并賠償損失共計4000萬元。根據(jù)當(dāng)事人請求及審理需要,法院責(zé)令京某公司調(diào)取并提交暉某公司上市后近三年公布的年報,同時責(zé)令暉某公司提交與被訴產(chǎn)品有關(guān)的財務(wù)賬冊。京某公司據(jù)此提交了相關(guān)年報,而暉某公司拒不提交相關(guān)財務(wù)賬冊。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,暉某公司在被訴產(chǎn)品的核心部件實施的技術(shù)方案落入京某公司涉案專利權(quán)的保護范圍,且其現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立。故暉某公司依法應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等責(zé)任。在賠償數(shù)額方面,法院認為京某公司就暉某公司因侵權(quán)可能獲得的利益已作較為充分的舉證,暉某公司無正當(dāng)理由未按法院指令提交賬冊的行為構(gòu)成舉證妨礙,遂根據(jù)案件實際情況,判決暉某公司停止侵權(quán),并全額支持了京某公司4000萬元的賠償請求。

本案一審宣判后,暉某公司提起上訴,最高人民法院二審維持本案判決。

【典型意義】

通信領(lǐng)域技術(shù)是我國近年科技重點領(lǐng)域,而基站天線是現(xiàn)代蜂窩移動通信必須使用的核心部件,其性能的優(yōu)劣能夠影響到整體網(wǎng)絡(luò)覆蓋的質(zhì)量。涉案專利技術(shù)含量高,經(jīng)濟效益大,應(yīng)予重點保護。本案中,在暉某公司拒絕提交相關(guān)賬冊等證據(jù)且未作說明的情況下,法院依據(jù)法律規(guī)定,以其最近三年上市公司年報為主要依據(jù),綜合評估其實施涉案侵權(quán)行為的持續(xù)時間和銷售收入,涉案產(chǎn)品平均利潤率,專利技術(shù)對產(chǎn)品售價的貢獻率,權(quán)利人維權(quán)合理支出等因素,全額支持權(quán)利人的賠償請求。本案是自《最高人民法院關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》正式施行以來,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院依據(jù)該規(guī)定對專利權(quán)利人賠償訴求全額支持的首例案件,彰顯了強化知識產(chǎn)權(quán)保護的司法政策,為該行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新營造良好的法治環(huán)境。


案例4:首例“紅掌”植物新品種案


【當(dāng)事人】

原告:荷蘭安某公司、昆明安某花園藝有限公司(以下統(tǒng)稱安某公司)
被告:廣州市番禺科某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司(以下簡稱科某公司)

【案情與裁判】

安某公司是世界排名第一的紅掌育種家,是“安祖奧利爾”紅掌植物新品種的品種權(quán)人。安某公司向科某公司購得被訴侵權(quán)紅掌“特倫薩”,并自行委托中國科學(xué)院昆明植物研究所進行基因測試。安某公司還在起訴前委托農(nóng)業(yè)農(nóng)村部植物新品種測試(上海)分中心對被訴侵權(quán)物與其授權(quán)品種進行田間觀察測試,因不符合測試要求而未有結(jié)果。安某公司遂主張科某公司擅自生產(chǎn)、繁殖、銷售“特倫薩”植物,侵害其“安祖奧利爾”植物新品種權(quán),訴請判決科某公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,昆明研究所的基因測試報告不是鑒定意見,但可以參照鑒定意見進行審查。由于該測試在送檢材料、測試方法和程序規(guī)范性等方面均存在瑕疵,故對該測試報告不予采信。由于紅掌類品種的基因測試尚不存在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的分子標(biāo)記鑒定國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),且科某公司明確反對以基因檢測鑒定進行同一性判定,本案應(yīng)以田間觀察法進行同一性判斷。安某公司作為本案爭議焦點證明方和鑒定申請方,有責(zé)任在合理期限內(nèi)提交符合條件的鑒定材料??紤]到通過組培、分蘗、側(cè)芽等擴繁方式獲得符合條件的鑒定材料所需時間遠超合理期限,且擴繁所獲得的檢材具有一定變異風(fēng)險,以及安某公司存在明知被訴侵權(quán)物不符合鑒定條件仍未及時采取補救措施等過錯情形,法院不同意安某公司對被訴侵權(quán)物擴繁后再進行鑒定的主張。因安某公司不能證明被訴侵權(quán)物與其授權(quán)品種的特征、特性相同,其侵權(quán)主張不能成立,法院最終駁回安某公司的全部訴訟請求。

本案一審宣判后,荷蘭安某公司提起上訴后撤回上訴,本案現(xiàn)已生效。

【典型意義】

本案是國內(nèi)首批“紅掌”植物新品種侵權(quán)糾紛案之一,由于紅掌類品種的基因測試尚未建立國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),而植物新品種侵權(quán)訴訟的焦點通常在于同一性鑒定判斷,本案裁判規(guī)則對類案具有重要參考價值。本案一是明確了當(dāng)事人單方委托的基因測試報告并非鑒定意見,但可參照鑒定意見的審查規(guī)則予以認定;二是明確在被訴侵權(quán)物不符合田間觀察鑒定條件的情況下,是否允許當(dāng)事人通過組培等方式擴繁后再進行鑒定,應(yīng)當(dāng)考慮雙方的舉證責(zé)任、擴繁技術(shù)的可行性以及當(dāng)事人是否具有過錯等因素綜合判斷。


案例5:“抖某家”數(shù)據(jù)權(quán)益保護糾紛案


【當(dāng)事人】

原告:北京微某視界科技有限公司(以下簡稱微某公司)
被告:廣州澤某通信科技有限公司(以下簡稱澤某公司)

【案情與裁判】

微某公司運營的抖音APP是一款短視頻分享軟件,其視頻分發(fā)機制是一套基于完播率、評論數(shù)、點贊數(shù)、分享數(shù)等若干指標(biāo)設(shè)計的復(fù)雜算法程序。微某公司主張澤某公司通過開發(fā)“抖某家”群控軟件,實現(xiàn)推廣、開發(fā)、運營專門針對抖音APP的具備一系列規(guī)?;?、自動化批量營銷功能,屬于不正當(dāng)利用微某公司構(gòu)建的抖音生態(tài)系統(tǒng)市場成果,謀取商業(yè)機會從而獲取競爭優(yōu)勢的行為,構(gòu)成不正當(dāng)競爭,訴請判令澤某公司賠償微某公司經(jīng)濟損失1500萬元及合理維權(quán)費用55000元。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,澤某公司“抖某家”軟件的“養(yǎng)號”功能實際上是利用系統(tǒng)自帶的技術(shù)手段制造虛假、無效的關(guān)注、點贊、評論等數(shù)據(jù),違反了反不正當(dāng)競爭法第十二條第二款第四項之規(guī)定,構(gòu)成不正當(dāng)競爭?!岸赌臣摇避浖Q的采集功能、截流功能,本質(zhì)上是對抖音平臺上相關(guān)公開數(shù)據(jù)的抓取和使用,能夠激勵包括微某公司在內(nèi)的市場經(jīng)營者圍繞抖音平臺進行技術(shù)創(chuàng)新,為消費者提供更為便利的使用體驗,不會造成經(jīng)營者、消費者和公眾利益之間明顯失衡,不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。綜上,法院綜合考慮涉案群控軟件的營業(yè)收入及虛假刷量功能對涉案群控軟件利潤貢獻率等因素,酌情確定澤某公司賠償微某公司經(jīng)濟損失100萬元及合理維權(quán)費用55000元。

本案一審宣判后,微某公司、澤某公司均提起上訴,廣東省高級人民法院二審維持本案判決。

【典型意義】

數(shù)據(jù)權(quán)益保護是近年來的熱門研究領(lǐng)域之一。本案對抖音APP上的數(shù)據(jù)進行虛假刷量和爬取行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為進行審查認定。一、二審法院緊抓涉案軟件的本質(zhì)特征,從競爭者利益、消費者權(quán)益和社會公共利益等多維度出發(fā),對澤某公司實施的不同被訴侵權(quán)行為進行了精細確定。本案判決對如何評判虛假刷量、數(shù)據(jù)爬取等行為具有良好的示范效應(yīng),在嚴(yán)厲打擊互聯(lián)網(wǎng)不正當(dāng)競爭行為、維護互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域公平有序競爭秩序、為市場主體的競爭行為劃定邊界的同時,也激勵市場競爭者正當(dāng)?shù)乩脭?shù)據(jù)資源進行技術(shù)創(chuàng)新,妥善處理好技術(shù)創(chuàng)新與競爭秩序維護、競爭者利益保護與消費者福利改善的關(guān)系,彰顯廣州知識產(chǎn)權(quán)法院在服務(wù)和保障互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中作出的努力和探索。


案例6:海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施申請錯誤損害賠償案


【當(dāng)事人】

原告:懷集縣立某科技有限公司(以下簡稱立某公司)、佛山市順德區(qū)明某進出口有限公司(以下簡稱明某公司)
被告:佛山市萬某機電有限公司(以下簡稱萬某公司)

【案情與裁判】

立某公司制造、出口涉案風(fēng)扇電機,明某公司負責(zé)涉案產(chǎn)品的出口、報關(guān)以及與境外客戶的買賣合同。2021年5月和6月,萬某公司兩次向廣州海關(guān)申請查扣上述涉案產(chǎn)品,并就涉案產(chǎn)品侵害其“一種分體式電機電子及一種電機”發(fā)明專利提起侵權(quán)訴訟。該侵權(quán)糾紛案經(jīng)一、二審程序,法院作出生效判決認定涉案產(chǎn)品不落入涉案專利權(quán)保護范圍。立某公司和明某公司認為,被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán),萬某公司申請海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施有誤,應(yīng)當(dāng)賠償經(jīng)濟損失及合理維權(quán)費用共計500萬元。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,對于海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施申請錯誤的認定標(biāo)準(zhǔn),可參照知識產(chǎn)權(quán)行為保全申請錯誤的認定標(biāo)準(zhǔn)進行判定。經(jīng)審查,萬某公司申請海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施存在錯誤。至于賠償數(shù)額,海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施申請錯誤的申請人需要賠償?shù)氖呛jP(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施造成的實際損失,且該損失的發(fā)生應(yīng)與申請行為具有直接因果關(guān)系,最終判令萬某公司賠償明某公司、立某公司經(jīng)濟損失24萬余元。

本案一審宣判后,明某公司、立某公司及萬某公司均提起上訴,目前處于二審審理階段。

【典型意義】

本案系因申請海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施損害責(zé)任糾紛,此類案件所涉海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施申請錯誤的構(gòu)成要件、訴訟主體資格的確認以及損失范圍的認定標(biāo)準(zhǔn)等問題,在我國民事法律和司法解釋中尚無明確規(guī)定,司法實踐亦未形成統(tǒng)一認識。本案從海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施的本質(zhì)出發(fā),全面分析了其與知識產(chǎn)權(quán)行為保全措施的關(guān)系,在認定二者具有本質(zhì)上的相似性和關(guān)聯(lián)性的基礎(chǔ)上,得出海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施可以比照適用知識產(chǎn)權(quán)行為保全制度相關(guān)規(guī)定的結(jié)論,并確定了海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護措施申請錯誤的構(gòu)成要件以及損害賠償?shù)姆秶?br/>
本案判決回歸知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護措施的根本目的和屬性,合理平衡知識產(chǎn)權(quán)人和社會公眾合法權(quán)益,對知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護措施申請錯誤的認定、構(gòu)成要件、法律適用以及損害范圍確定等問題進行了深入分析,明確此類糾紛的認定規(guī)則和裁判思路。對推動此類糾紛的整體解決、確立具有統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性的裁判思路和法律適用規(guī)則、回應(yīng)相關(guān)行業(yè)和社會公眾司法期待,具有重要意義。


案例7:惡意串通申請國家科技經(jīng)費合同無效案


【當(dāng)事人】

原告:火某物聯(lián)有限責(zé)任公司(以下簡稱火某公司)
被告:廣州某研究院

【案情與裁判】

2017年8月2日,火某公司與廣州某研究院簽訂《基于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)定位技術(shù)研究合作協(xié)議》,后雙方因廣州某研究院拒不按照協(xié)議約定支付25萬元,導(dǎo)致該合同項目無法繼續(xù)履行。火某公司遂向法院請求判令廣州某研究院繼續(xù)履行涉案合同,并主張若涉案合同無法繼續(xù)履行,則廣州某研究院應(yīng)賠償其經(jīng)濟損失50萬元。廣州某研究院辯稱其已依約履行合同義務(wù),現(xiàn)合同已無法繼續(xù)履行。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,涉案合作協(xié)議系廣州某研究院與火某公司惡意串通,在未向涉案項目投入資金的情況下仍簽訂協(xié)議,其用意在于申報國家科技經(jīng)費,并意圖利用部分科技經(jīng)費購買火某公司產(chǎn)品,該行為違反了國家有關(guān)科技經(jīng)費使用管理的規(guī)定,損害了國家利益。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十二條第二項的規(guī)定,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院認定涉案合作協(xié)議系無效合同,判決駁回火某公司的全部訴訟請求。

本案一審宣判后,火某公司提起上訴,最高人民法院二審維持本案判決。

【典型意義】

本案涉及國家投入科技經(jīng)費的國際合作項目。本案中,在當(dāng)事人均未對合同效力提出異議情況下,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院主動審查合同效力,認定涉案合同為雙方惡意串通,損害了國家利益,系無效合同。“惡意串通”是指行為人與相對人互相勾結(jié),為謀取私利而實施的損害國家、集體或者第三人合法權(quán)益的民事法律行為。本案指出,認定是否屬于惡意串通的合同,需要考量如下因素:一是主觀上雙方互相串通,為滿足私利而損害國家、集體或者第三人的合法權(quán)益的目的;二是客觀上表現(xiàn)為實施了一定的行為來實現(xiàn)非法利益。

本案判決作出后,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院適時發(fā)出司法建議,向有關(guān)單位提出加強國家科技經(jīng)費管理的針對性建議,幫助有關(guān)單位做好法律風(fēng)險防范,避免國家利益受到損害。本案充分彰顯廣州知識產(chǎn)權(quán)法院勇于擔(dān)當(dāng)、護航創(chuàng)新的職責(zé)使命。


案例8:涉荷蘭企業(yè)“搖椅”發(fā)明專利侵權(quán)案


【當(dāng)事人】

原告:巧某(中國)有限公司(以下簡稱巧某公司)
被告:佛山市熊某科技有限公司(以下簡稱熊某公司)、可某母嬰用品有限公司(以下簡稱可某公司)

【案情與裁判】

荷蘭企業(yè)享有名稱為“搖椅”的發(fā)明專利權(quán)并授權(quán)給巧某公司使用。巧某公司主張熊某公司、可某公司制造、銷售、許諾銷售的嬰兒搖椅侵害其專利權(quán),訴請法院判令熊某公司、可某公司停止侵權(quán)、賠償經(jīng)濟損失以及維權(quán)合理開支4400萬元,可某公司對其中2400萬元承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,被訴侵權(quán)產(chǎn)品經(jīng)比對落入涉案專利權(quán)保護范圍,熊某公司制造、銷售、許諾銷售被訴產(chǎn)品,可某公司銷售、許諾銷售的被訴產(chǎn)品也是委托熊某公司共同制造,熊某公司、可某公司均構(gòu)成侵權(quán),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)及賠償損失的民事責(zé)任。法院確定熊某公司賠償巧某公司經(jīng)濟損失(含維權(quán)合理開支)1000萬元,可某公司對其中的300萬元承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。可某公司另就其銷售、許諾銷售被訴產(chǎn)品的行為賠償巧某公司經(jīng)濟損失(含維權(quán)合理開支)500萬元。

本案一審宣判后,巧某公司、熊某公司和可某公司均提起上訴,目前處于二審審理階段。

【典型意義】

本案是平等保護國內(nèi)外權(quán)利主體利益的典型案件。本案審理重點在于如何確定賠償數(shù)額。實踐中,侵權(quán)損害賠償難的關(guān)鍵問題在于侵權(quán)損失或侵權(quán)獲利的證據(jù)難以掌握,因此,關(guān)于證據(jù)披露制度及舉證妨礙制度的充分運用對賠償數(shù)額的確定來說尤為重要。本案中,巧某公司主張依據(jù)侵權(quán)獲利計算賠償數(shù)額,并申請責(zé)令熊某公司、可某公司提交被訴產(chǎn)品有關(guān)財務(wù)資料。經(jīng)審查,熊某公司、可某公司提交的財務(wù)資料均不完整,不能據(jù)此確定侵權(quán)獲利,但相應(yīng)資料可以作為確定賠償數(shù)額的參考,且現(xiàn)有證據(jù)表明熊某公司、可某公司的獲利均超過法定賠償數(shù)額上限。因此,法院在已有事實和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)案情運用裁量權(quán)確定計算賠償,并將熊某公司、可某公司未提交完整財務(wù)資料的事實作為侵權(quán)情節(jié)在確定賠償數(shù)額時予以考慮。法院綜合考慮熊某公司、可某公司的侵權(quán)行為性質(zhì)、期間、規(guī)模、維權(quán)開支及存在關(guān)聯(lián)案件情節(jié),酌情確定總額為1500萬元的賠償金額,充分體現(xiàn)了對創(chuàng)新者的保護和對源頭侵權(quán)者的嚴(yán)厲打擊。


案例9:“慧某公”源代碼技術(shù)秘密侵權(quán)案


【當(dāng)事人】

原告:廣州國某智慧信息技術(shù)有限公司(以下簡稱國某公司)、廣州盛某信息服務(wù)有限公司(以下簡稱盛某信息服務(wù)公司)、廣州盛某信息有限公司(以下簡稱盛某信息公司)
被告:廣州壹某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱壹某公司)、李某

【案情與裁判】

國某公司、盛某信息服務(wù)公司、盛某信息公司為涉案“慧某公”軟件的著作權(quán)人,其主張該軟件的自定義源代碼及相關(guān)文檔為其技術(shù)秘密。國某公司、盛某信息服務(wù)公司、盛某信息公司認為壹某公司、李某竊取、披露并使用上述技術(shù)秘密用于申請“樂某公”計算機軟件著作權(quán),上傳至互聯(lián)網(wǎng)平臺供用戶下載,構(gòu)成侵害技術(shù)秘密的不正當(dāng)競爭行為。遂提起本案訴訟,請求判令壹某公司、李某停止侵權(quán),連帶懲罰性賠償國某公司、盛某信息服務(wù)公司、盛某信息公司2000萬余元。

廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,國某公司、盛某信息服務(wù)公司、盛某信息公司于本案中主張的“慧某公”手機客戶端、后臺管理系統(tǒng)及系統(tǒng)接口源代碼中的自定義源代碼符合秘密性、價值性和保密性三個要件,應(yīng)認定上述技術(shù)信息屬于技術(shù)秘密。李某、壹某公司共同實施了以不正當(dāng)手段獲取、披露并使用涉案技術(shù)秘密的行為,依法應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。經(jīng)綜合考量涉案軟件類型、知名度、普及度、涉案技術(shù)秘密占軟件整體研發(fā)成本的比重,自定義源代碼同時亦受著作權(quán)法保護、侵權(quán)情節(jié)及后果以及侵權(quán)獲利情況等因素,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院判決壹某公司、李某禁止披露、使用或者允許他人使用涉案技術(shù)秘密,直至該技術(shù)秘密為公眾知悉時為止;賠償國某公司、盛某信息服務(wù)公司、盛某信息公司經(jīng)濟損失40萬元及維權(quán)合理開支30萬元。


本案一審宣判后,壹某公司、李某提起上訴,目前處于二審審理階段。


【典型意義】

本案涉及計算機軟件源代碼作為技術(shù)秘密保護時保護范圍的合理界定和復(fù)合客體判賠考量因素等問題,屬于新類型技術(shù)秘密糾紛案件。本案對以下問題進行了有益探索:一是權(quán)利保護范圍。強調(diào)作為技術(shù)秘密保護的計算機軟件源代碼,應(yīng)當(dāng)是排除開源代碼、第三方代碼后的自定義源代碼。二是停止侵權(quán)責(zé)任方式。強調(diào)如已被實際獲取但未被公開的技術(shù)秘密仍處于被繼續(xù)披露、使用的風(fēng)險中的,有必要禁止侵權(quán)人進一步傳播及使用。三是復(fù)合客體的判賠考量。根據(jù)本案原告既對構(gòu)成技術(shù)秘密的自定義源代碼享有權(quán)益,也對包含涉案技術(shù)秘密在內(nèi)的計算機軟件整體享有著作權(quán)情況,認定應(yīng)結(jié)合涉案軟件類型、知名度、涉案技術(shù)秘密占軟件整體研發(fā)成本的比重、侵權(quán)情節(jié)以及侵權(quán)獲利情況等因素綜合確定賠償數(shù)額。本案處理結(jié)果既保護了權(quán)利人的合法權(quán)益,又兼顧公眾利益,對于該類問題的解決具有借鑒和示范意義。


案例10:技術(shù)調(diào)查官能動破解技術(shù)難題案


【當(dāng)事人】

原告:王某
被告:汕頭市樺某電子商務(wù)有限公司(以下簡稱樺某公司)、潘某

【案情與裁判】

王某主張樺某公司和案外人在其各自經(jīng)營的天貓旗艦店上大量銷售名為“沖鋒手槍”的產(chǎn)品,上述被訴產(chǎn)品均系潘某生產(chǎn),侵害王某“一種可拼接玩具的識別控制電路”的實用新型專利權(quán),王某遂提起本案訴訟,請求樺某公司、潘某停止侵權(quán)行為,連帶賠償王某經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用100萬元。

涉案專利權(quán)利要求1存在四個并列技術(shù)方案。審理過程中,技術(shù)調(diào)查官在對涉案專利和被訴產(chǎn)品進行充分理解的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)被訴產(chǎn)品并未落入王某所主張的涉案專利權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案A,而是落入涉案專利權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案C,故向合議庭提出及時行使司法釋明權(quán)的建議,當(dāng)事人因此進一步完善和明確其主張保護的專利權(quán)利范圍。經(jīng)審理,合議庭采納了技術(shù)調(diào)查官的技術(shù)調(diào)查意見,判令樺某公司、潘某停止侵權(quán),樺某公司賠償王某經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用共計5萬元、潘某賠償王某經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用共計30萬元。

本案一審宣判后,王某、樺某公司和潘某均提起上訴,最高人民法院二審維持本案判決。


【典型意義】


涉案專利包含多個并列技術(shù)方案,當(dāng)事人僅對技術(shù)方案A提出了比對意見,并未對其余技術(shù)方案進行比對。本案技術(shù)調(diào)查官沒有簡單拘泥于雙方爭論的事實進行認定,在充分理解涉案專利技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,找出關(guān)鍵技術(shù)特征,論證被訴產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案A,同時對其余的并列技術(shù)方案進行詳細比對,明確被訴產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案C,并向合議庭提出及時釋明的建議。經(jīng)釋明,當(dāng)事人進一步明確請求保護的技術(shù)方案。同時,合議庭基于廣州知識產(chǎn)權(quán)法院技術(shù)調(diào)查實驗室現(xiàn)有設(shè)備、技術(shù),結(jié)合技術(shù)調(diào)查官的專業(yè)能力,認為無需通過司法鑒定即可查明技術(shù)事實,對王某要求進行司法鑒定的申請不予準(zhǔn)許。技術(shù)調(diào)查官充分發(fā)揮能動司法作用,輔助合議庭快速、準(zhǔn)確查明技術(shù)事實,避免了不必要的訟累和冗長的司法鑒定程序,提高了案件的審理效率。


(原標(biāo)題:廣州知產(chǎn)法院發(fā)布2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例)


來源:南方網(wǎng)

編輯:IPRdaily辛夷          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接廣州知識產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例點擊標(biāo)題查看原文)


廣州知識產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布2023年服務(wù)和保障科技創(chuàng)新十大典型案例

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